Вклад в пользу третьего лица наследство

Вклад в пользу третьего лица наследство thumbnail

Наследование вклада, открытого в пользу третьего лица. // Борис Семенов. Специально для Банкир.Ру.

Продолжение. Начало: Вклад в пользу третьего лица. “Скользкие” вопросы

Учитывая бренность нашего существования в связи с рассматриваемым правоотношением, мы можем предположить возникновение следующих ситуаций:

1) лицо Т, вступив в права вкладчика, отошло в мир иной, а лицо А в добром здравии;

2) лицо Т отошло в мир иной, не вступив в права вкладчика, а лицо А в добром здравии;

3) лицо А скончалось, а лицо Т в добром здравии и еще не вступило в права вкладчика;

4) лицо А скончалось, а лицо Т в добром здравии и уже вступило в права вкладчика;

5) и лицо А, и лицо Т, не вступившее в права вкладчика, оставили наш бренный мир;

6) и лицо А, и лицо Т, уже вступившее в права вкладчика, оставили наш бренный мир;

7) оба лица находятся в добром здравии, но лицо Т еще не вступило в права вкладчика;

8) оба лица находятся в добром здравии, но лицо Т уже вступило в права вкладчика.

Случаи 7) и 8) не имеют отношения к наследованию, поэтому в данном разделе мы их рассматривать не будем.

В первом, четвертом и шестом случаях, когда лицо Т приобрело права вкладчика, то есть предъявило банку требование, основанное на этих правах, либо иным способом выразило банку намерение воспользоваться такими правами, оно может распоряжаться вкладом по своему усмотрению, в том числе и завещать его. Даже если это лицо не оставит завещания, его правопреемники могут наследовать этот вклад по закону. Здесь говорить о злоупотреблениях не приходится, поскольку лицо А, которое открывало счет в пользу лица Т, к вкладу уже никакого отношения не имеет. Вклад в пользу третьего лица трансформировался в обычный вклад.

Во втором случае ситуация резко усложняется, ибо возникает вопрос, а могут ли правопреемники умершего лица Т вступить в права вкладчика(ов)? С одной стороны, можно  рассуждать следующим образом. Коль скоро лицо Т отошло в мир иной, не вступив в права вкладчика, то оно к этому вкладу никакого отношения не имеет, а потому правопреемники лица Т не могут претендовать на вклад. Правами вкладчика в этом случае может воспользоваться лицо А, которое заключало договор  банковского вклада в пользу лица Т, причем, как мы отмечали, не в силу отказа лица Т от этого вклада, а просто в связи с тем, что оно (лицо Т) так и не выразило (и уже никогда не выразит) намерения воспользоваться правами вкладчика (см. п.2 ст.842 ГК РФ).

С другой стороны, изложенная точка зрения, несмотря на свое соответствие п. 2 ст. 842 ГК РФ, не вполне согласуется с другими нормами ГК РФ о наследовании. Покажем это на примере. Предположим, что вклад в пользу третьего лица открывался работодателем с целью зачисления на него заработной платы лица Т, и на вкладе появилась первая сумма. А теперь обратимся к ст. 1183 ГК РФ:

«Статья 1183. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию

1. Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

2. Требования о выплате сумм на основании пункта 1 настоящей статьи должны быть предъявлены обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства.

3. При отсутствии лиц, имеющих на основании пункта 1 настоящей статьи право на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоящим Кодексом».

Как видим, наследники имеют право на указанную сумму, но только с некоторыми особенностями. И это справедливо. Нельзя не признать, что в приведенной статье речь идет только о наследовании невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. При этом, строго говоря, ст. 1183 ГК РФ не связывает наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, с банковскими вкладами вообще и в пользу третьего лица, в частности. Но, согласитесь, было бы странно, если бы права лиц, о которых говорится в указанной статье, зависели от механизма выплаты средств к существованию.

Денежные средства во вкладах не исчерпываются только названными в ст. 1183 ГК РФ суммами. Во вкладах могут находиться не только средства к существованию, но и сбережения (накопления), пожертвования и т.п. Как быть с этими суммами? Предусматривать в отношении их особый режим правового регулирования? Это значительно усложнит работу.

Но давайте рассмотрим еще один пример. Предположим, что вклад на имя третьего лица содержит не заработную плату или иные денежные средства, предусмотренные ст. 1183 ГК РФ, а является своего рода подарком лица А лицу Т. В этой связи уместно напомнить норму п.4 ст. 578 ГК РФ о том, что в договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Отметим, что это должно быть особо оговорено в договоре. Если такой оговорки нет, об отмене дарения не может быть и речи. В ГК РФ имеется еще одна статья о правопреемстве в отношении дарения:

«Статья 581. Правопреемство при обещании дарения

1. Права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения.

2. Обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам (правопреемникам), если иное не предусмотрено договором дарения».

Но эта статья нам не подходит, поскольку она касается обещания дарения, а когда гражданин открывает вклад в пользу третьего лица, можно сказать, что он свое обещание исполнил. К тому же следует учесть, что, строго говоря, дарение и банковский вклад – это различные институты гражданского права. С точки зрения ст. 842 ГК РФ банк совершенно не должно интересовать, что это за денежные средства поступили во вклад. Поэтому безоговорочно применять здесь нормы о дарении не совсем корректно, хотя стороны и вправе заключить договор, содержащий элементы различных договоров (смешанный договор).

И все-таки если рассматривать вклад в пользу третьего лица как своеобразный механизм передачи денежных средств, то невольно приходится задумываться о том, а какое правоотношение послужило основанием для передачи денежных средств? Ведь во вклад в пользу третьего лица могут вноситься и собственные денежные средства лица Т, это могут быть и средства к существованию в смысле ст. 1183 ГК РФ, это может быть пожертвование или подарок и т.д.

При отсутствии каких-либо оговорок в договоре, казалось бы, можно признать право наследников лица Т на вклад и в том случае, если лицо Т не успело при жизни вступить в права вкладчика. Из нормы ст.842 ГК РФ о том, что третье лицо обязательно должно быть определено, не следует, что вклад не подлежит наследованию. Определяя третье лицо, мы тем самым определяем и круг его правопреемников.

Читайте также:  Аквариумные растения и их польза

Но давайте задумаемся вот о чем. Почему законодатель установил, что договор банковского вклада в пользу гражданина, умершего к моменту заключения договора, ничтожен? Причем не зависимо от того, являются ли вносимые во вклад суммы не полученными при жизни средствами к существованию. Если ст.1183 ГК РФ предусматривает возможность наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, то уместно ли говорить о ничтожности? Ну, умер гражданин, сам получить вклад не сможет, но есть лица, которые смогут вступить в права вкладчика и получить эти средства. Тем не менее, законодатель установил норму о ничтожности. Не означает ли это, что законодатель тем самым хотел запретить наследование вклада в пользу третьего лица?

Не трудно представить, что работодатель может открыть вклад в пользу третьего лица, не зная о том, что работник уже умер. Банку также сложно проверить, жив ли тот гражданин, в пользу которого заключается договор банковского вклада, поскольку его присутствие при этом не обязательно (см. Информационное письмо Банка России от 21 февраля 2005 г. № 7 «Обобщение практики применения федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”»). Не требовать же справку из органов записи актов гражданского состояния. Следовательно, мы должны будем исходить из презумпции, что лицо Т на момент заключения договора банковского вклада в его пользу находилось в добром здравии.

Итак, ситуация складывается двойственная: согласно разным статьям ГК РФ на денежные средства, находящиеся во вкладе в пользу третьего лица, могут претендовать совершенно разные лица. Пользуясь этой двойственностью, лицо А, которое заключало договор банковского вклада в пользу лица Т, может злоупотребить интересами правопреемников Т. Этого странно было бы ожидать от работодателя или органов, выплачивающих пособия по социальному страхованию, но в общем случае такое возможно. Тем более что кредитная организация может и не знать о смерти лица Т в тот момент, когда лицо А, открывшее в его пользу вклад, вдруг снимет все денежные средства.

Воспрепятствовать лицу А снять денежные средства, можно было бы опираясь на п. 4 ст.430 ГК РФ. Пока лицо Т или его правопреемники не откажутся от вклада, лицо А не может распорядиться суммой вклада. Но мы уже отмечали, что это не согласуется с нормами ст. 842 ГК РФ. К тому же банк может достоверно знать о том, что лицо Т отказалось от вклада, только тогда, когда это лицо заявит об этом в письменной форме, лично посетив банк, или нотариально удостоверив свой отказ. Тот факт, что лицо Т еще не вступило в права вкладчика при отсутствии документально подтвержденного отказа от вклада, не может расцениваться в качестве такого отказа, ибо вступлению в права вкладчика могут воспрепятствовать уважительные причины. К тому же закон не устанавливает конкретного срока для вступления в права вкладчика. Другое дело, если в банке имеется документально подтвержденный отказ лица Т от вступления в права вкладчика, то понятно, что при этом условии наследники лица Т уже не могут наследовать этот вклад.

По мнению автора, разрешить двойственную ситуацию в рассматриваемом нами случае можно, только признав недопустимость наследования вклада в пользу третьего лица его правопреемниками, если это третье лицо еще не вступило в права вкладчика. Вы спросите, а как же быть с наследованием не полученных при жизни средств к существованию согласно ст. 1183 ГК РФ? Проблему эту с правопреемниками должен решать не банк, а лицо А, к которому они и должны обратиться. Лицо А в соответствии со ст. 842 ГК РФ вправе снять внесенные ранее денежные средства и удовлетворить требования наследников лица Т. Если денежные средства представляли собой подарок, то опять-таки наследники лица Т должны разбираться с лицом А вне банка, поскольку банк может и не знать всех отношений, которые связывали лицо А, лицо Т, а также того, что послужило основанием для заключения договора банковского вклада в пользу лица Т. В любом случае операции, связанные с наследованием вклада банк должен осуществлять на основании нотариальных документов. Единственное исключение из этого случая – получение денежных средств на похороны лицом, на имя которого сделано завещательное распоряжение. Но такое исключение было бы странно наблюдать в случае заключения договора банковского вклада в пользу третьего лица. Как это: вклад вносится в пользу лица Т и в то же время делается завещательное распоряжение в отношении некоторого иного лица Х? Завещательное распоряжение в отношении вклада в пользу третьего лица могло бы иметь смысл только на случай отказа лица Т от вклада, т.е. от вступления в права вкладчика. А так стоит лицу Т вступить в права вкладчика и что будет с объектом завещательного распоряжения? Говорить о завещательном отказе в этом случае также не приходится, поскольку вклад в пользу лица Т уже внесен самим лицом А и завещать эту обязанность смысла не имеет.

Третий случай интересен тем, что, коль скоро лицо Т не вступило в права вкладчика, эти права принадлежали лицу А в отношении внесенных им на счет по вкладу денежных средств; поскольку по предположению это лицо скончалось, то возникает вопрос, переходят ли права вкладчика к его наследникам? Поскольку права вкладчика не относятся к неотчуждаемым правам, поэтому на этот вопрос следует ответить положительно, по крайней мере, пока третье лицо не вступило в права вкладчика. В этой связи, если лицо Т, в пользу которого открыт вклад, не входит в круг наследников, может возникнуть конфликт интересов между этим лицом Т и наследниками, лица А. Правда, стороны конфликта находятся далеко не в равном положении – преимущество на стороне лица Т: стоит ему вступить в права вкладчика и правопреемникам лица А нечего будет наследовать.

Более того, если даже третье лицо входит в круг наследников, то возникает другой вопрос, должно ли третье лицо, в пользу которого открыт вклад, делиться с другими наследниками? На последний вопрос следовало бы ответить отрицательно. И, тем не менее, если третье лицо, – не важно, входит ли оно в круг наследников, – не имеет возможности предъявить права вкладчика, например, находится в командировке, на лечении и т.п., то, следуя формально букве закона, наследники лица, заключившего договор в пользу третьего лица, могут воспользоваться этим вкладом. Блокировать их действия третье лицо сможет, только вступив в права вкладчика. Но если в результате этих действий возникнет конфликт между сторонами, разрешаться он должен без участия банка.

Еще интереснее случай пятый. На денежные средства, находящиеся во вкладе, могут претендовать две группы наследников – лица А и лица Т (из них некоторые наследники могут входить в обе группы). Учитывая  ранее принятое нами предположение о том, что для разрешения двойственной ситуации, мы должны признать недопустимость наследования вклада правопреемниками лица Т, в том случае, если лицо Т не вступило в права вкладчика, следует признать некоторое преимущество за наследниками лица А, если только денежные средства не относятся к неполученным при жизни средствам к существованию. Но даже в последнем случае вопрос должен решаться между сторонами, причем, скорее всего, за пределами банка. Положение же банка упрощается тем, что операции по наследованию вкладов осуществляются только на основании свидетельства о наследовании и в соответствии с ним или на основании постановления нотариуса (ст.1128 ГК РФ). Интересно то, что, когда автор попытался получить ответы на обсуждавшиеся вопросы по наследованию банковского вклада в пользу третьего лица в местной нотариальной палате, вразумительного ответа он не получил. Самое забавное, что нотариальная палата адресовала его к банкам – там, мол, все знают. Круг замкнулся.

Читайте также:  Льняная мука польза и вред как

Продолжение следует.

Источник

Наследование денежных вкладов предполагает некоторые особенности, в отличие от наследования прочих видов имущества. Далее в статье мы поговорим, по каким правилам происходит наследование размещенных в депозитах денежных средств, какие сложности могут возникнуть при вступлении в наследство и как следует поступить в таких ситуациях.

Наследование банковских вкладов по закону, завещанию и завещательному распоряжению

В целом наследование денежных вкладов производится по общим правилам, установленным разд. V ч. 3 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), хотя имеется и своя специфика.

Наследование вклада может происходить по любому из следующих оснований:

  • По закону. Общие правила наследования (в т. ч. наследования банковских вкладов по закону) предусматривают 7 очередей наследования. При отсутствии наследников определенной очереди наследство переходит к наследникам последующей (ст. 1141 ГК РФ) и т. д.
  • Завещанию. В этом случае наследодатель сам выражает свою волю на распределение его имущества между определенными им наследниками (ст. 1119 ГК РФ). Если у наследодателя имеются не достигшие совершеннолетия или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или иждивенцы, данным лицам в обязательном порядке полагается наследство в размере не менее 50% доли, которая причиталась бы им, если бы они наследовали по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).
  • Завещательному распоряжению. Данный порядок наследования является специфическим, и в соответствии с ним наследодатель может распорядиться денежными средствами, размещенными во вкладах или на иных банковских счетах (ст. 1128 ГК РФ).

Наследуемое имущество, в т. ч. депозиты, не облагается налогами (п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ). При этом наследнику нужно будет уплатить госпошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство (подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ):

  • 0,3% (максимум 100 000 руб.) от стоимости наследуемого имущества — наследникам первой очереди, а также полнородным братьям и сестрам наследодателя;
  • 0,6% (максимум 1 млн руб.) — прочим наследникам.

Что такое завещательное распоряжение

Наследодатель правомочен завещать свои денежные средства, размещенные во вкладах или на иных банковских счетах (ст. 1128 ГК РФ):

  • в общем порядке посредством оформления завещания;
  • путем оформления завещательного распоряжения (далее — ЗР).

ЗР по своей юридической силе приравнено законом к нотариальному завещанию.

Правила оформления ЗР определены постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 (далее — постановление № 351). Так, ЗР:

  • оформляется бесплатно;
  • подписывается завещателем с указанием даты его составления;
  • может распространять свою силу сразу на несколько банковских счетов/вкладов, указанных завещателем, или только на один — по его распоряжению;
  • может содержать указание только на одного наследника или на нескольких с определением доли каждого из них (в противном случае денежные средства с вклада будут выданы каждому из них в равных долях);
  • не требует удостоверения нотариусом.

Завещатель может изменить или отменить ЗР одним из следующих способов (п. 23 постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9, далее — ПП ВС № 9):

  • составить новое завещание, если из его содержания очевидно, что его предметом выступили права на соответствующие денежные средства (например, в нем в качестве предмета наследования обозначены денежные средства, размещенные в банковском депозите (в т. ч. без конкретизации номера счета и названия банка) или в отношении прав на которые было совершено ЗР в банке);
  • составить новое ЗР, которое направляется в соответствующий банк;
  • оформить отдельное распоряжение на отмену ЗР.

Наследование вклада по завещательному распоряжению в банке

Наследование денежных вкладов, в отношении которых имеется ЗР, происходит в общем порядке наряду с прочими видами наследства. Данные средства выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство (п. 3 ст. 1128 ГК РФ).

Исключением являются ситуации, когда денежные средства, в т. ч. с вкладов, необходимы наследникам для надлежащей организации похорон завещателя. В этом случае они выдаются наследникам на указанные цели ранее 6 месяцев с даты открытия наследства (п. 3 ст. 1174 ГК РФ). Подробнее об этом мы поговорим дальше.

В случае смерти завещателя нотариус представляет в кредитную организацию запрос о подтверждении факта удостоверения конкретного ЗР сотрудником банка и факта его отмены или изменения (п. 13 постановления № 351).

ВАЖНО! Факт ненадлежащего исполнения банком, в котором было оформлено ЗР, своих обязанностей по ведению документооборота и хранению документов (в частности, п. 10 постановления № 351) не должен отрицательно сказываться на правах наследника.

Так, суд признал право наследника на получение денежных средств, размещенных наследодателем во вкладе, при наличии записи о регистрации ЗР в журнале регистрации, хотя само ЗР физически в банке отсутствовало (решение Калининского райсуда г. Уфы от 11.09.2017 по делу № 2-4921/2017).

Если дата подписания ЗР относится к периоду до 01.03.2002, то для обналичивания денег наследникам не нужно свидетельство от нотариуса (ст. 8.1 закона «О введении в действие…» от 26.11.2001 № 147-ФЗ).

Использование средств с депозита на оплату ритуальных услуг

Как мы уже упоминали выше, средства, размещенные наследодателем во вкладах, могут быть использованы для организации похорон наследодателя и оплаты сопутствующих ритуальных услуг наряду с прочими его денежными средствами (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).

В таком качестве могут быть использованы и средства вкладов, которые были завещаны конкретным лицам (как посредством составления завещания, так и путем выдачи ЗР банку). В этой ситуации наследник правомочен в любое время до истечения 6 месяцев с момента открытия наследства обратиться в банк, чтобы снять завещанные средства с вклада или иного счета в банке на организацию похорон наследодателя.

Кроме того, средства с вкладов могут быть получены для указанных целей и иным лицом, однако для этого потребуется специальное постановление нотариуса.

Сумма денежных средств, выдаваемых со счета наследодателя, законом ограничена — не более 100 000 руб.

ВАЖНО! Затраты на ритуальные услуги и похороны наследодателя подлежат возмещению за счет наследства в пределах его стоимости (п. 1 ст. 1174 ГК РФ).

Таким образом, даже третье лицо, не являющееся наследником ни по завещанию, ни по закону, но оплатившее указанные расходы, имеет право обратиться за их компенсацией из наследственной массы в пределах ее стоимости.

Например, суд определил размер такой компенсации за счет находящихся на счету умершего средств в размере 16 руб. (хотя истец потратил на оплату похорон более 20 000 руб.), т. к. только этой суммой ограничивалось наследство умершего (решение Интинского горсуда Респ. Коми от 11.09.2017 по делу № 2-2879/2017).

Розыск вклада

Если после смерти наследодателя отсутствует точная информация о существовании у него банковских вкладов (в т. ч. о наименовании соответствующей кредитной организации, сумме вкладов и т. д.), наследникам следует обратиться к нотариусу за розыском вкладов.

В соответствии со ст. 26 закона «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-I информация о счетах и вкладах физлиц составляет банковскую тайну и не может быть разглашена, но может быть представлена в случае смерти владельца счета или вклада определенному перечню лиц и организаций, среди которых:

  • лица, указанные в ЗР;
  • нотариальные конторы, в производстве которых находится наследственное дело о вкладах умерших вкладчиков.
Читайте также:  Польза закаливания для детей и взрослых

В этой ситуации наследникам надлежит в установленный срок (6 месяцев после открытия наследства) подать нотариусу заявление о принятии наследства, после чего нотариус направит запросы в банки с целью поиска вклада. Выбор банков при этом не регламентирован законом. Нотариус может направить запросы во все действующие в регионе банки или руководствоваться при этом рекомендациями наследников.

Отметим, что сами банки, в которых умершим вкладчиком размещены средства, производить розыск наследников не обязаны.

Вступление в наследство и получение вкладов в банке

Как мы уже обозначили выше, наследование вкладов в банке производится в том же порядке, что и получение по наследству прочих видов имущества.

Обозначим основные этапы действий наследника вклада в банке:

  • Принятие наследства. Для этого наследнику надлежит обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением о выдаче свидетельства о принятии наследства или о праве на наследство в срок до истечения 6 месяцев с даты смерти наследодателя (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). При этом представление заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство также считается принятием наследства, даже при отсутствии заявления собственно о принятии наследства (п. 19 Методрекомендаций…, утв. правлением ФНП 28.02.2006).
  • Получение свидетельства о праве на наследство. Данный документ выдается нотариусом после истечения 6-месячного срока с момента открытия наследства каждому наследнику с указанием его доли, хотя в некоторых случаях оно может быть выдано и ранее (п. 11 Методрекомендаций…, утв. решением правления ФНП от 27–28.02.2007, протокол № 02/07).
  • Обращение в банк за получением унаследованных средств с вклада. После получения указанного в предыдущем пункте свидетельства наследник может обратиться непосредственно в кредитную организацию, где размещен унаследованный им вклад или его часть. При этом наследник не обязан снимать средства с вклада, он может оставить их на соответствующем депозитном счете по собственному усмотрению.

Наследование вклада несовершеннолетними

Лицо, не достигшее совершеннолетнего возраста, может унаследовать вклад, будучи наследником по закону и/или по завещанию или завещательному распоряжению.

Однако, учитывая нюансы дееспособности несовершеннолетних лиц, нужно помнить о следующем:

  • лица в возрасте от 14 до 18 лет могут принять наследство лично, но с письменного согласия своих законных представителей (п. 1 ст. 26 ГК РФ);
  • лица в возрасте до 14 лет не могут самостоятельно принять наследство, за них это правомочны сделать законные представители, но при наличии согласия органов опеки (п. 1 ст. 28 ГК РФ).

ВАЖНО! Лицо в возрасте до 18 лет может быть признано полностью дееспособным и, соответственно, самостоятельно принять наследство и распорядиться им вследствие признания такого лица эмансипированным (ст. 27 ГК РФ) или вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ).

По данной теме рекомендуем нашу статью «В каком возрасте наступает полная дееспособность в РФ?».

Также отметим следующие особенности наследования вкладов лицами, не достигшими совершеннолетия:

  • если наследодателем такого лица является один из его родителей, то несовершеннолетний ребенок относится к наследникам первой очереди вне зависимости от того, были ли его родители (один из которых наследодатель) в браке, при условии что в его свидетельстве о рождении наследодатель указан как родитель;
  • если несовершеннолетний ребенок не указан в завещании, он все равно имеет право на обязательную долю в наследстве (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Возможно, читателю также будет полезна статья «Особенности совершения сделок с несовершеннолетними в 2017 году».

Наследование денег на сберкнижке

Наследование денежных вкладов на сберкнижке по своей правовой сути является наследованием вклада.

Сберегательная книжка (сберкнижка) — это документ на бумажном носителе, оформляемый при открытии вклада, в котором отражаются сведения о вкладчике, сумме вклада и движениях по данному банковскому счету. В последние годы для указанных целей все чаще используются либо пластиковые карты, привязанные к счету, либо электронные сервисы (например, интернет-банк и т. д.).

Так или иначе, наследование вклада, к которому была оформлена сберегательная книжка, происходит по тем же правилам, которые мы описали выше.

В дополнение к изложенному рекомендуем наши статьи:

Наследование денег на вкладе государством

Наследство будет считаться выморочным и перейдет в государственную собственность (ст. 1151 ГК РФ), если произошло так, что:

  • у наследодателя отсутствуют наследники как по завещанию, так и по закону;
  • никто из наследников не имеет права наследовать имущество наследодателя или все отстранены от наследования;
  • никто из наследников не принял наследство;
  • все наследники написали отказ от наследства и при этом не обозначили, в пользу кого они отказываются.

Данное правило распространяется и на денежные средства во вкладах. В соответствии с законом денежные средства во вкладах, признанные выморочным имуществом, переходят непосредственно в собственность РФ (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

Кроме того, закон не запрещает наследодателю по собственной воле завещать свои накопления государству.

Если наследники своевременно не приняли наследство и оно было признано выморочным, то они могут обратиться в суд с заявлением о восстановлении пропущенного срока принятия наследства (ст. 1151 ГК РФ).

Обращение в суд

Наследование вклада в случае смерти вкладчика в некоторых случаях сопряжено с определенными сложностями, например:

  • пропуском срока принятия наследства наследником;
  • возникновением споров между наследниками;
  • отказом банка в выдаче или переоформлении вклада и др.

Если разрешить данные споры путем переговоров не удается, наследникам надлежит обратиться в суд с исковым заявлением.

По подведомственности споры о наследстве относятся к судам общей юрисдикции (п. 1 ПП ВС № 9). Такие споры рассматриваются в первой инстанции районными судами (п. 2 ПП ВС № 9), иски подаются по месту жительства ответчика-физлица или местонахождению ответчика-организации.

С помощью разъяснений, представленных в наших статьях «Исковое заявление о восстановлении срока для принятия наследства» и «Исковое заявление о принании завещания недействительным», читатель сможет составить исковое заявление соответствующего содержания.

Доверенность на получение вклада после смерти вкладчика

Действие доверенности, выданной вкладчиком на распоряжение вкладом и его пополнение, после смерти последнего прекращается (подп. 6 п. 1 ст. 188 ГК РФ). Таким образом, снять денежные средства с вклада по такой доверенности после смерти доверителя-вкладчика будет невозможно.

Распорядиться средствами, оставшимися во вкладе, смогут наследники вкладчика, в надлежащем порядке принявшие наследство. До истечения установленных законом 6 месяцев с даты открытия наследства денежные средства могут быть сняты с вклада только на похоронные нужды и только при наличии на то специального нотариального постановления.

В случае если доверенное лицо снимет размещенные во вкладе средства доверителя после смерти последнего, такие действия доверенного лица будут квалифицированы судами как неосновательное обогащение. При этом доводы доверенного лица о том, что оно не знало о смерти доверителя, в данном случае правового значения не имеют (например, решение Химкинского горсуда от 13.09.2017 по делу № 2-5204/2017).

***

Итак, наследование денежных вкладов производится по тем же общим правилам, что и наследование прочих видов имущества. Специфический способ наследования средств, размещенных на банковских счетах (в т. ч. депозитных), — наследование по завещательному распоряжению. Распоряжение средствами во вкладе может производиться наследниками после получения свидетельства о праве на наследство.

Источник