Судебная решения в пользу работодателя

Судебная решения в пользу работодателя thumbnail
Судебные споры в трудовом праве: последние тренды
Wavebreakmedia / Depositphotos.com

Работодатели стали чаще выигрывать споры о возмещении вреда работникам и споры по индексации заработной платы, также очевиден отход от формальных оценок кадровых документов и рассмотрение нюансов каждого конкретного дела. Кроме того, суды стали принимать решения в пользу работодателей в спорах о восстановлении сотрудников на работе. Наличие данных тенденций в судебной практике выделил советник компании Baker McKenzie Евгений Рейзман на конференции “Актуальные вопросы трудового права-2018”, организованной ИД “Коммерсантъ”.

Суды встают на сторону работодателя в делах о принуждении к увольнению

“Ранее дела об оспаривании увольнения по соглашению сторон, когда работник отказывался от соглашения и пытался восстановиться после увольнения по собственному желанию со ссылкой на принуждение, решались, исходя из общих правил, по которым считается, что принуждение было”, – рассказал Евгений Рейзман. В последнее время сформировалась тенденция, по которой работодатель имеет основания для дисциплинарного увольнения, но предлагает подписать соглашение, потому что за работником остается выбор принять предложение или отказаться. Отдельно среди дел об отсутствии принуждения можно выделить такие, в которых с работниками ведут переговоры сотрудники службы безопасности работодателя, отметил спикер. Суды все равно решают их в пользу работодателей. “Работник охраны не является кадровиком, а значит принуждения нет”, – подытожил эксперт, ссылаясь на решения судов.

Первое утверждение можно проиллюстрировать апелляционном определением Липецкого областного суда от 31 января 2018 г. по делу № 33-350/2018. Работница обратилась в суд с иском к работодателю о восстановлении, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда. По словам истицы, она вышла на работу и приступила к своим непосредственным обязанностям. В середине рабочего дня ее вызвали в отдел кадров и поставили в известность о том, что должности, которую она занимает, более не существует, после чего потребовали написать заявление на увольнение по собственному желанию в принудительном порядке. От неожиданности под диктовку она написала заявление об увольнении. В тот же день ей выдали трудовую книжку и расчет. Придя домой, она осознала, что работодатель вынудил ее уволиться. Однако доказательств того, что на истицу было оказано давление со стороны работодателя при написании данного заявления, не было представлено. По решению суда апелляционная жалоба работника оставлена без удовлетворения.

Упомянутый экспертом случай о давлении служб безопасности компаний на сотрудников подтверждается апелляционным определением Пензенского областного суда от 31 мая 2016 г. по делу № 33-1839/2016. Работница пыталась восстановиться на работе после давления, оказанного на нее представителем службы безопасности работодателя. По выводу суда первой инстанции принуждение к увольнению руководителем службы безопасности не доказывает оказания давления со стороны работодателя. Суд посчитал, что глава службы безопасности выполнял функции представителя администрации работодателя с неограниченными полномочиями, а факт оказания им давления, подтвержденный показаниями свидетелей, не был принят во внимание. Само по себе предложение со стороны работодателя работнице расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, по мнению судебной коллегии, нельзя считать доказательством понуждения к подписанию соглашения, поскольку такое предложение является реализацией права работодателя, закрепленного в ст. 78 Трудового кодекса и не может служить доказательством принуждения. Апелляционная жалоба работника осталась без удовлетворения.

Похожим примером является апелляционное определение судебной коллегии Московского городского суда от 26 февраля 2018 г. по делу № 33-7951/2018. Работник обратился в суд с иском о признании незаконным приказа о прекращении трудового договора, восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, а также компенсации морального вреда. Представитель работодателя, угрожая увольнением за опоздание на работу, вынудил работника подписать заявление об увольнении по собственному желанию. По словам работника, ему пришлось пойти на встречу, но спустя некоторое время он попытался отозвать заявление об увольнении, однако был проигнорирован работодателем. Истец не оспаривал в суде первой инстанции свою подпись в заявлении, а доказательств того, что его вынудили написать данное заявление, суду не было представлено. Работнику в иске отказали.

“В последнее время споры о восстановлении работодатель выигрывает все чаще”, – добавил Евгений Рейзман. Слова эксперта можно пояснить апелляционным определением судебной коллегии Московского городского суда от 6 февраля 2018 г. по делу № 33-4581/2018, когда было оставлено без изменения решение суда об отказе работнице в восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации за задержку выплат, задолженности по заработной плате и компенсации морального вреда. Истица работала по совместительству, а позже была уволена в связи с приемом нового работника на основную работу (ст. 288 ТК РФ). Представители ответчика иск не признали, заявив о пропуске истицей срока обращения в суд. В свою очередь истица сочла незаконными действия работодателя, поскольку к моменту увольнения она являлась одинокой матерью, воспитывающей малолетнего ребенка, о чем ставила в известность работодателя. В ходе разбирательства выяснилось, что сведений о том, что истица сообщала работодателю об изменении своего семейного положения или составе семьи, не было представлено. На этом основании в иске отказали.

Читайте также:  Гвоздика польза и вред гвоздика в борьбе против рака

Работники проигрывают споры о возмещении вреда

“Споры о возмещении вреда работником, который он причинил в процессе своей трудовой деятельности, почти все время выигрывает работодатель. Это тоже бесспорная тенденция”, – отметил Евгений Рейзман. По его словам, во всех случаях, когда работодатель идет судиться с работником, он уже уверен в том, что выиграет дело.

Например, в апелляционном определении Московского городского суда от 16 апреля 2018 г. по делу № 33-8464/2018 говорится об отказе в исковых требованиях истице по апелляционной жалобе на решение Нагатинского районного суда г. Москвы от 14 сентября 2017 года. Специалисты службы финансового контроля Департамента образования города Москвы провели выездную тематическую проверку по вопросу анализа расходов и объема финансирования на предмет установления причин, которые привели к недостаточности денежных средств. Ответчица на тот момент исполняла обязанности директора организации. В ходе проведенной проверки были выявлены финансовые нарушения, связанные с выплатой выходных пособий при расторжении трудовых договоров. В данном случае необходимость выплат по соглашениям о расторжении трудовых договоров с работниками в виде выходного пособия при увольнении в размере трех средних месячных заработков не предусмотрена ни законом, ни коллективным договором, ни локальными нормативными актами. Исходя из этого, суд пришел к выводу о наличии оснований для привлечения ответчицы к материальной ответственности и взыскал сумму причиненного ущерба. Доводы апелляционной жалобы ответчицы об отсутствии вины в причиненном материальном ущербе, в нарушении приведенных выше положений действующего законодательства доказательствами не подтверждены. Стоит отметить, что судебная коллегия изменила сумму ущерба, учитывая конкретные обстоятельства, установленные по делу, в том числе размер дохода ответчика в настоящее время и наличия у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Суды перестали брать формальные основания в расчет

Еще одной тенденцией является уход судов от формальной оценки представленных документов, отметил Евгений Рейзман. “Формальная оценка всегда была, как правило, в пользу работника, – продолжил эксперт. – Традиционно считалось, что работник – слабейшая сторона, он нуждается в защите в любой ситуации. В последнее время – не в любой ситуации и не любой работник”. Раньше, по его словам, если работодатель делал выговор работнику, а тот сообщал, что не ознакомлен с тем или иным внутренним документом, где указывались правила, которые он нарушил, и на копии данного документа не было подписи работника, суд принимал решение в пользу последнего. Теперь же изучаются основания вынесения выговора и показания свидетелей.

Проиллюстрировать это можно определением Московского городского суда от 14 декабря 2017 г. по делу № 4г-16357/2017. Работница обратилась в суд с иском к работодателю, в котором просила признать незаконным привлечение ее к дисциплинарной ответственности и отменить взыскание в виде выговора. Истица заявила, что дисциплинарного проступка она не совершала, должностные обязанности исполняла надлежащим образом, кроме того, работодатель нарушил порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности, так как письменные объяснения не были затребованы у нее надлежащим образом. По мнению же работодателя, были нарушены трудовой договор, должностная инструкция, а также кодекс делового поведения и этики в части, касающейся необходимости относиться к своим коллегам с уважением, достоинством и справедливостью. Основанием выговора в приказе работодателя указаны докладная записка сотрудников компании, докладная записка от директора по персоналу, письмо от генерального директора компании, требование предоставить письменное объяснение и акт об отсутствии письменного объяснения работника. С приказом истица была ознакомлена, но отказалась поставить свою подпись, о чем был составлен соответствующий акт. Большинство сотрудников службы уборки пищевого блока уволились из компании, так как не могли больше работать в связи с неуважительным отношением к ним истицы, занимавшей должность шеф-стюарда. Все факты, указанные в коллективной жалобе сотрудников, были подтверждены представителями руководства компании суду. В соответствии с трудовым договором, заключенным сторонами, работник обязан проявлять уважение к своим коллегам и воздерживаться от действий и высказываний, задевающих честь и репутацию работодателя. Согласно условиям, содержащимся в “Книге сотрудника”, с которыми истица была ознакомлена и обязалась их соблюдать, поведение, создающее унижающую, враждебную, оскорбительную или несоответствующую рабочую атмосферу, нарушение кодекса делового поведения и этики работодателя, ненадлежащие высказывания или поведение, демонстрация расположенности к другому сотруднику или гостю относятся к проступкам, квалифицируемым как нарушение трудовой дисциплины. Дав оценку собранным по делу доказательствам в их совокупности, в том числе показаниям свидетелей, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для применения к истице дисциплинарного взыскания, поскольку факт ненадлежащего исполнения работником должностных обязанностей нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания ответчиком соблюдены. В удовлетворении иска было отказано. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24 августа 2017 года решение Тверского районного суда города Москвы оставлено без изменения. Не согласившись с решением, истица подала кассационную жалобу в Московский городской суд. Судебная коллегия Московского городского суда, рассмотрев дело в апелляционном порядке, согласилась с выводами судебных инстанций и определила в передаче кассационной жалобы отказать.

Читайте также:  Курение о ней польза и вред

Индексацию заработной платы можно трактовать по-разному

В отношении индексации заработной платы законодатель установил требование о ее повышении вместе с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК РФ), напомнил Евгений Рейзман. “Формально суды были должны следовать позиции, что работодатель проводить индексацию обязан, – отметил эксперт. – Но на практике в судах изучают, были ли премии, было ли какое-то реальное увеличение размеров заработной платы, которая подгоняется под индекс цен. Если работодатель реально увеличивает заработную плату любыми другим способами, работники не всегда выигрывают такие дела, я бы даже сказал – почти никогда”. Ранее мы останавливались подробнее на рассмотрении данного вопроса.

Данную тенденцию подтверждает решение Санкт-Петербургского городского суда от 21 декабря 2017 г. по делу № 7-2069/2017. Суд первой инстанции удовлетворил иск работников, в котором они указывали на факты отсутствия индексации заработной платы работодателем. В нарушение ст. 134 ТК РФ, локальные нормативные акты работодателя не предусматривали порядок повышения уровня реального содержания заработной платы, включающего индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Генеральный директор организации обратился в Санкт-Петербургский городской суд с жалобой об отмене решения судьи районного суда, указав, что фактически повышение заработной платы работодателем проводилось, так как увеличилось ее реальное содержание. Кроме того, районный суд при вынесении решения не учел, что ТК РФ не устанавливает обязательные требования к механизму индексации, в связи с чем работодатель вправе избрать любой порядок ее осуществления, в том числе путем повышения должностных окладов работников. Решение судьи Приморского районного суда Санкт-Петербурга от 16 мая 2017 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП, в отношении работодателя было отменено. А жалобу представителя работодателя было решено передать в тот же суд на новое рассмотрение.

***

Во всех приведенных случаях выигравшей стороной оказывался работодатель. Напомним, Евгений Рейзман упоминал в выступлении, что ранее суды чаще склонялись в сторону работников как более слабой стороны. Необходимо добавить, что даже в самых неоднозначных, по мнению эксперта, делах об оказании давления на работников, суды все равно встают на позицию последних, не учитывая в том числе показания свидетелей в пользу истцов.

Документы по теме:

Трудовой кодекс Российской Федерации

Источник

Права работодателя, как и права работника, нуждаются в защите. Если государственная инспекция труда нарушает закон, единственным выходом остается обжалование в суде в порядке административного судопроизводства. В статье мы рассмотрели примеры из практики новых кассационных судов, в которых работодателя поддержали.

Оспаривание предписаний Государственной инспекции труда

В пределах исполнения своих обязанностей государственные инспекторы труда при осуществлении надзора за соблюдением трудового законодательства имеют право предъявлять работодателям и их представителям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства о восстановлении нарушенных прав работников, привлечении виновных в указанных нарушениях к дисциплинарной ответственности (ст. 357 ТК РФ).

По общему правилу работодатель вправе оспорить предписание инспектора в суде, если считает, что указанный акт является незаконным. В этом случае суд обязан установить:

  • нарушены ли права, свободы и законные интересы административного истца;
  • соблюдены ли сроки обращения в суд;
  • соблюдены ли требования нормативных правовых актов, устанавливающих полномочия органа;
  • выполнен ли порядок принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемого действия (бездействия);
  • соответствует ли содержание оспариваемого решения, совершенного оспариваемого действия (бездействия) нормативным правовым актам, регулирующим спорные отношения.

Судебная практика оспаривания предписаний Государственной инспекции труда

Оспаривание предписаний, связанных с устранением нарушений трудового законодательства, осуществляется по правилам административного производства.

В большинстве случаев судебная практика идет по пути признания приоритета прав работника, защита прав которого возлагается на инспекцию труда. Однако встречаются случаи, когда работодатели смогли доказать необходимость направления дела на новое рассмотрение.

Читайте также:  Плесневые грибы вред или польза

Какую позицию занял кассационный суд в споре о премии

ГИТ возложила на банк обязанность в определенный предписанием срок во исполнение положения о премировании работников банка и статей 22, 136 ТК РФ выплатить работникам премию за фактически отработанное время.

Конкурсный управляющий банка обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным предписания ГИТ. Требования были мотивированы тем, что премия – это стимулирующая выплата за добросовестное выполнение рабочих обязанностей и является правом работодателя, а не его обязанностью.

Учитывая это, конкурсный управляющий мотивировал иск также тем, что исполнение оспариваемого предписания приведет к нарушению прав кредиторов, поскольку выплата премий после отзыва лицензии и признании банка банкротом производится из средств конкурсной массы и ведет к ее уменьшению.

Однако эти обстоятельства не были приняты во внимание судами первой и апелляционной инстанции. Напротив, суд кассационной инстанции указал нижестоящим судам, что в названном положении о премировании предусмотрен перечень упущений и ошибок, за которые предусмотрено снижение премии, а также случаи, когда премия работникам не выплачивается, и данному обстоятельству надлежащую оценку не дал.

При таких данных апелляционное определение подлежало отмене, с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции (кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 13.02.2020 № 88а-1229/2020).

Когда дело отправят на пересмотр

Суды кассационной инстанции направляли дела на новое рассмотрение также в иных случаях.

Например, в случае:

  • установленных противоречий нормативным актам, регулирующим права работников, что, в свою очередь, ухудшает права работников по сравнению с положениями, установленными трудовым законодательством;
  • если предписанием возложена обязанность выплатить проценты за несвоевременную выдачу задолженности по заработной плате, то к рассмотрению должно быть привлечено лицо, права которого им затрагиваются;
  • нарушения судами норм процессуального права в части наличия в материалах дела определения председателя суда, его заместителя или председателя судебного состава о замене судей, начавших рассмотрение административного дела;
  • наступления несчастного случая на производстве – суд обязан установить, указано ли происшедшее событие в перечне событий, квалифицируемых в качестве несчастных случаев, имели ли место обстоятельства, при наличии которых несчастные случаи могут квалифицироваться как не связанные с производством (п. 9 постановления Пленума ВС РФ от 10.03.2011 № 2);
  • если нижестоящими судами в полном объеме не проанализированы на предмет соответствия нормативным правовым актам основания вынесения предписания ГИТ, как того требуют положения п. 3 и 4 ч. 9 ст. 226 КАС РФ.

Судебная практика:

  1. Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 11.02.2020 по делу № 2а-3383/2019.
  2. Кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 18.12.2019 по делу № 88А-606/2019
  3. Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2020 № 88А-2980/2020 по делу № 2а-2621/2019
  4. Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 17.12.2019 № 88А-2221/2019
  5. Кассационное определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 22.01.2020 № 88а-941/2020.

Когда суды поддерживают работодателя

Кассационные суды общей юрисдикции только недавно начали свою работу, однако они поддерживают общую тенденцию и только в исключительных случаях встают на сторону работодателя при оспаривании им предписания ГИТ.

Наиболее частым основанием для удовлетворения жалобы работодателя является превышение ГИТ пределов своей компетенции.

Например, в одном из дел работодатель оспаривал предписание инспекции в связи с разногласиями, возникшими между компанией и работником относительно установления режима работы в соответствии с ч. 2 ст. 256 ТК РФ.

Кассационный суд встал на сторону работодателя, мотивировав это тем, что ГИТ выявляет правонарушения, но не решает трудовые споры, так как не является органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и не может его подменять.

Судебная коллегия установила, что нарушения в сфере режима работы в соответствии с ч. 2 ст. 256 ТК РФ с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию, содержат признаки, перечисленные в ст. 381 ТК РФ, и являются индивидуальным трудовым спором, подлежащим рассмотрению в порядке ст. 382 ТК (кассационное определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2020 № 88А-2056/2020).

Суды кассационной инстанции удовлетворяли жалобы работодателей также в иных случаях.

Например, в период с момента вступления судебного акта в законную силу и до поступления исполнительного документа в финансовый орган, а также в течение предусмотренного пунктом 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ срока на работодателя не может быть возложена ответственность за неисполнение решения суда (кассационное определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 10.12.2019 № 88а-1672/2019, 88а-3651/2019 по делу № 2а-1772/2019).

При подготовке материалов мы используем только проверенные источники информации

Источник