Как трактовать закон в свою пользу
Удивительно, но в законодательстве[1] есть правила о том, как нужно толковать договор, но нет правил, по которым нужно толковать закон. Но, несмотря на это, их уже давно выработала практика.
1. Когда вы читаете закон, то должны руководствоваться буквальным смыслом его выражений. Т.е. закон – это только то, что в нем написано, а не то, что вы хотите найти. Многие начинающие правозащитники торопятся найти в законе, то чего там нет, и проигрывают дела юристам-буквоедам, которые цепляются (и не безуспешно) за каждую запятую.
Пример. Например, в соответствии с действующим законодательством не допускается продажа иным лицам заселенных квартир и домов государственного, муниципального и общественного жилищных фондов без согласия проживающих в них совершеннолетних граждан[2]. Иначе говоря, не приватизированные квартиры и дома, где живут люди, нельзя без их согласия никому продать. Это правильная и нужная норма, которая защищает наше жилище от покушений со стороны “хозяев жизни”. Но возникает вопрос, а можно ли заселенные государственные дома и квартиры не продать, а, например, подарить или на что-нибудь поменять, передать в залог и т.д.
Здравый смысл подсказывает, что нельзя потому, что нет никакой разницы в том, как жилой дом перейдет в чью-то собственность, но из названной статьи это не следует. Законодатель допустил здесь серьезную ошибку, не заменив слово “продажа” словом “отчуждение”, которое означало бы переход права собственности по любым основаниям.
И хотя все понимают, что этот закон, не совершенен, он будет применяться в соответствии со своим буквальным смыслом, из которого следует, что жилые дома и квартиры нельзя продавать, но отчуждать их другим способом можно, а чтобы обосновать запрет на мену и дарение жилых домов, нужно будет найти другие нормы.
Кстати, буквальный смысл закона нужно искать не по житейскому значению слов и выражений и даже не по нормам литературного языка, а по их юридическому определению. Например, слово “кредитор” в соответствии с толковым словарем русского языка С.И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой объясняется как “лицо, учреждение, организация, предоставляющие кому-нибудь кредит”[3].
Т.е. в обыденной речи так называют того, кто дал кредит или, иначе говоря, деньги взаймы.
А в гражданском праве кредитором называется лицо, в пользу которого должник должен сделать какие-то действия (передать имущество, выполнить работу, заплатить деньги и т.п.) или воздержаться от них[4]. Т.е. юридический смысл слова “кредитор” шире житейского, и им обозначается любое лицо, которое может чего-то потребовать от другого лица, а не только тот, кто дал деньги в долг.
Поэтому, увидев непонятное слово, ищите его значение в нормативных актах или в официальных толкованиях. Если оно относится к какой-то отрасли знаний (например, строительный термин), ищите его в специальной литературе.
2. Если буквальный смысл закона, не позволяет понять, что имел в виду законодатель, то обратитесь к другим его нормам, а если и это не помогает, то к другим нормативным актам.
Пример. Например, обществом с ограниченной ответственностью в соответствии с ГК РФ называется общество, созданное одним или несколькими лицами, уставный капитал которого разделен на доли, размеры которых определяются учредительными документами[5]. Это вроде бы несложное определение, за исключением одного: не совсем понятно, что такое уставный капитал.
Ответ мы найдем несколькими статьями ниже. “Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляется из стоимости вкладов его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер уставного капитала общества не может быть менее суммы, определенной законом об обществах с ограниченной ответственностью”[6].
Т.е. уставный капитал – это минимальный размер имущества, которое должно иметь общество, чтобы отвечать им перед своими кредиторами, стоимость которого равна стоимости вкладов, внесенных участниками.
А размер минимального уставного капитала нужно искать уже в другом нормативном акте, а именно в Федеральном законе “Об обществах с ограниченной ответственностью”, и он равен ста минимальным размерам оплаты труда[7].
3. Не забывайте сверять свои выводы с официальными толкованиями Пленумов Верховного суда РФ и Высшего Арбитражного суда РФ и толкованиями которые даются в постановлениях и определениях Конституционного суда РФ если таковые имеются по вашему делу.
А если ваш вопрос относится к деятельности административных органов, например, к трудовому праву, то попробуйте узнать, не давали ли они соответствующие разъяснения (например, Министерство труда и социального развития РФ).
4. Если же и в постановлениях Пленумов Верховного или Высшего Арбитражного суда РФ не удается найти ответа на ваш вопрос, то попробуйте почитать решения этих судов по отдельным делам и найдите среди них дело, похожее на ваше.
Если вы снова не встретите ничего подходящего, то нужно сделать вывод, что судебная практика не может устранить неясности в законе, и разные суды могут принять по вашему делу разные решения. Тогда попробуйте снова вернуться к закону и подумать над тем, как вы будете обосновывать перед судом то толкование, которое вам нужно для выигрыша дела. Для этого можно использовать юридическую литературу.
5. Если вы обнаружите противоречия между актами, имеющими разную юридическую силу (например, федеральным законом и постановлением Правительства РФ), то нужно использовать акт с большей юридической силой (в данном случае федеральный закон). Если же друг другу противоречат акты, имеющие одинаковую силу, то применять нужно тот, в котором указано, что у него есть приоритет. Например, законы и иные правовые акты России, и также законодательные акты бывшего СССР применяются только в той части, в которой они, не противоречат ГК РФ[8], поэтому если какой-то закон вступает в противоречие с ГК РФ, то он не должен применяться.
Если же ничего такого в законе не говориться, то из двух противоречащих друг другу актов одинаковой силы применяется тот, который принят позднее. Если же один из актов регулирует общие вопросы, а другой специальные (т.е. более узкие), то применяется специальный акт. Например, если будут обнаружены противоречия между Федеральными законами “Об образовании” и “О высшем и послевузовском профессиональном образовании”, то будет применяться последний закон потому, что он регулирует более узкую область образования, чем первый.
[1] Ст. 431 ГК РФ
[2] Ст. 19 Закона РФ от 24 декабря 1992 г. № 4218-1 “Об основах федеральной жилищной политики”
[4] П. 1 ст. 307 ГК РФ
[5] П. 1 ст. 87 ГК РФ
[6] П. 1 ст. 90 ГК РФ.
[7] П. 1 ст. 14 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”
[8] Ст. 4 Федерального закона от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ “О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации”.
Чтобы заказать услугу или получить консультацию, свяжитесь с нами по телефону
(495) 229-67-08, skype: jurpom
или напишите нам.
“Главная книга”, 2007, N 14
ТРАКТУЕМ НЕЯСНОСТИ
ЗАКОНА В СВОЮ ПОЛЬЗУ
(Применение п. 7 ст. 3
Налогового кодекса на практике)
По итогам
проверки вашей организации доначислен
налог, пеня и штраф. Произошло это потому,
что норма закона, которой вы
руководствовались при расчете налога, была
по-разному истолкована вами и налоговиками.
Обжаловать начисление спорных сумм налога,
а также пени и штрафа, видимо, придется в
суде.
Закон что дышло?
Одним из
базовых принципов налогового
законодательства является принцип
определенности налоговых норм, который
заключается в том, что акты
законодательства о налогах и сборах должны
быть сформулированы таким образом, чтобы
каждый точно знал, какие налоги (сборы),
когда и в каком порядке он должен платить .
Отсюда вытекает еще одно правило: все
неустранимые сомнения, противоречия и
неясности актов налогового
законодательства должны толковаться в
пользу налогоплательщика (плательщика
сборов) . Для начала разделим понятия:
–
неясность (неопределенность, непонятность)
нормы законодательства. Она возникает,
когда в законе (ином нормативном акте)
отсутствует четкая и понятная
формулировка, которая позволяла бы
однозначно понимать и исполнять требования
закона. Как следствие, одно и то же
положение закона (иного нормативного акта)
налоговики и налогоплательщики начинают
толковать (трактовать) по-разному. Например,
норма законодательства содержит слова и
выражения, значения которых не установлены
налоговым законодательством, а в разных
областях права или в разных сферах
деятельности эти слова и выражения могут
иметь различные значения. Также неясности
норм возникают по причине пробелов в
законодательстве, когда отсутствуют нормы,
регулирующие какой-либо вопрос;
–
противоречия норм законодательства, то
есть наличие двух и более норм, по-разному
регулирующих одни и те же отношения.
Противоречия могут возникнуть между
нормами одного нормативного акта (скажем,
две статьи Налогового кодекса противоречат
друг другу) или между нормами разных
нормативных актов одного уровня (скажем,
двух приказов Минфина).
Примечание
Существует несколько способов разрешения
противоречий. Вот лишь основные правила.
Правило 1 . Если противоречат друг
другу акты, имеющие разную юридическую
силу, то применяется акт, обладающий
большей юридической силой.
Правило
2 . Если противоречат друг другу акты
одинаковой юридической силы, но изданные в
разное время, то приоритет имеет позже
изданный акт.
Правило 3 . Если общая
норма противоречит специальной норме, то
приоритет имеет специальная норма.
Подробно об устранении противоречий между
актами мы рассказывали в журнале “Главная
книга”, 2005, N 5.
Конечно, мы можем, увидев в
законодательстве неясность или
противоречие, руководствоваться таким
пониманием нормы, которое нам наиболее
выгодно. Однако в случае несогласия
налогового органа с занятой нами позицией
свою правоту придется доказывать. Причем
представляется более правильным
обратиться в суд, а не в вышестоящий
налоговый орган. Маловероятно, чтобы
налоговики добровольно признали наличие
неясностей (противоречий, пробелов) в
налоговом законе. По их мнению, в
большинстве случаев никаких неясностей и
противоречий нет. Ведь у них действует свой
принцип понимания налоговых законов: есть
сомнения – заплати налог и спи спокойно.
Поэтому местом реализации нормы п. 7 ст. 3 НК
РФ будет суд.
Но идти в суд с одной лишь
фразой о несовершенстве налогового
законодательства бессмысленно. Поскольку
четких критериев оценки спорных норм права
на предмет ясности, определенности и
непротиворечивости пока не установлено,
судьи стараются не утруждать себя
самостоятельным созданием такой оценки.
Доказывать факт наличия неясностей
(противоречий, пробелов) в законе придется
вам самим, после чего перед судом надо
поставить вопрос о применении п. 7 ст. 3 НК РФ
. Итак, для того чтобы решение было принято
судом в вашу пользу, нужно запастись
вескими аргументами.
Внимание!
Толкование неясностей и коллизий
налогового законодательства в пользу
налогоплательщиков является не правом, а
обязанностью суда.
——————————–
Пункт 6 ст. 3 НК РФ.
Пункт 7 ст. 3 НК
РФ.
Часть 1 ст. 65 АПК РФ.
“Как только
вы примете нашу точку зрения, мы с вами
сразу
согласимся”
В первую очередь
надо постараться убедить суд в
допустимости того толкования спорной нормы
закона, к которому вы прибегли. Доказывайте,
что именно такое решение вопроса, несмотря
на наличие неясностей (пробелов) в
законодательстве, было для вас очевидно.
Полезно сослаться на следующие документы,
свидетельствующие о правильности именно
вашей позиции.
1. Письма Минфина или
налоговых органов, подтверждающие ваше
мнение. Желательно выбрать письма
“посвежее”. Неплохо также привести ряд писем
по спорному вопросу, демонстрирующих, что у
компетентных госорганов сложилось
однозначное определенное мнение на данный
счет, сходное с вашим.
Причем в этом
случае неважно, даны ли разъяснения
компетентных должностных лиц финансового
или налогового органа непосредственно вам
по вашему запросу, адресованы ли
разъяснения неопределенному кругу лиц или
представляют собой ответ на запрос иного
лица (главное, чтобы ситуация в письме
соответствовала вашей).
Пример.
Налоговики упорно пытались исчислить НДФЛ
с компенсаций работникам, занятым на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, предусмотренных
трудовыми (коллективными) договорами ,
несмотря на мнение Минфина, который
неоднократно (в 2005, 2006 гг.) указывал, что
такие компенсации включать в налоговую
базу по НДФЛ не нужно . В конце концов
черту подвел Высший Арбитражный Суд РФ,
подтвердив справедливость мнения Минфина
.
Пример. Порой сам Минфин, отвечая на
заданные ему вопросы, апеллирует именно к
норме п. 7 ст. 3 НК РФ. К примеру, финансовый
орган отмечает, что ни Налоговым кодексом,
ни Законом о госрегистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним не
предусмотрена уплата пошлины за
регистрацию прекращения прав на
недвижимость или регистрацию соглашений о
прекращении ограничения прав на
недвижимость. Соответственно, при
регистрации соглашения о расторжении
договора участия в долевом строительстве
или соглашения о расторжении договора
аренды пошлину платить не надо .
2.
Судебные решения по спорному вопросу, в
которых суд занял сторону
налогоплательщика.
Пример. Платить ли
НДС с суммы неустойки, полученной продавцом
(исполнителем по договору подряда) при
нарушении покупателем (заказчиком)
договорных обязательств? Действующее
законодательство позволяет трактовать
этот вопрос и так и эдак. А вот суды сразу
определились: пока ни одного решения в
пользу налоговиков не принято (см. рубрику
“Судебные споры” в издании “Главная книга.
Конференц-зал”, 2007, N 5, с. 57).
Пример.
Игровой автомат – один, а объектов обложения
налогом на игорный бизнес – несколько. Так
считает налоговая инспекция в ситуации,
когда установлен игровой автомат, имеющий
один корпус, выполняющий одну игровую
программу, но позволяющий играть
одновременно нескольким лицам (например,
“Столбик”, “Ромашка”, “Электронная рулетка”)
. Но арбитражная практика показывает, что
суды расценивают такие игровые автоматы в
качестве одного объекта налогообложения
независимо от количества игровых мест. И
налог с них разрешают платить как с одного
объекта . Аргументация судов проста: НК РФ
не содержит слов (или словосочетаний),
указывающих на то, что азартные игры должны
проводиться последовательно или
одновременно с участием одного или
нескольких играющих, а игровой автомат
должен иметь только один купюроприемник,
одно игровое поле или одно посадочное
место. Поэтому в силу п. 7 ст. 3 НК РФ такой
спор решается в пользу
налогоплательщика.
Что касается судебной
практики: чем выше инстанция, тем лучше.
Если по спорному вопросу имеется
постановление Пленума ВАС РФ, то это вообще
замечательно. Тогда достаточно сослаться
на него в суде, чтобы с большой степенью
вероятности получить защиту нижестоящим
судом именно ваших интересов . Также
хорошо, если подобный спор рассматривался
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ и
был решен в пользу выбранной вами
позиции.
Если аналогичные споры ВАС РФ
не рассматривались, то можно и нужно
привести положительные судебные решения,
принятые судом кассационной инстанции
округа, в котором слушается ваше дело.
Если такая судебная практика по вашему
округу отсутствует, то следует
проанализировать судебную практику по
интересующему вас вопросу по всем округам и
сопоставить количество дел, в которых суды
поддержали или не поддержали позицию
налогоплательщика по существу вопроса.
Подготовьте сводную таблицу судебных дел,
из которой было бы видно, что на вашей
стороне большинство судов. Сами судебные
решения распечатайте из справочной
правовой системы
Статья: Недвижимость глазами инвестора (особенности учета участия в долевом строительстве) (Елина Л.А.) (‘Главная книга’, 2007, n 14)
»
Читайте также
КАК ТОЛКУЮТ ЗАКОНЫ
Мой профессор А.М. Ладыженский, ныне, разумеется, покойный, ибо я учился очень давно, рассказывал мне такую историю. Во время гражданской войны и голода положение ученых было плачевным. В общем, как сейчас, когда тысячи блестящих представителей науки бегут за границу. Это называют “утечкой мозгов”. Не все об этом сожалеют, какой толк, с точки зрения чиновника, от, скажем, уникального специалиста по древней китайской литературе?
По инициативе Горького был создан Центральный комитет по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ), который сумел многое сделать. Постановление Совнаркома РСФСР с перечислением мероприятий по улучшению быта ученых было опубликовано в газетах.
С этим постановлением Ладыженский, работавший тогда в Ростове-на-Дону, пришел к председателю исполкома в надежде добиться каких-нибудь улучшений для ростовских ученых. Председатель внимательно прочитал постановление Совнаркома и сказал:
— Вот ты — юрист, а законы читать не умеешь. Посмотри, что написано внизу.
— Председатель Совнаркома В.И. Ленин, секретарь В.И. Бонч-Бруевич, — ответил Ладыженский.
— Не там смотришь. Вот здесь что написано? Москва! А у нас Ростов. Вот пускай в Москве его и выполняют.
Ленин в письме Сталину “О законности” с предложением о создании прокуратуры недаром говорил, что мы живем в море беззакония и что не должно быть законности калужской и законности казанской, а должна быть единая законность для всей страны. Но именно так в значительной мере осталось.
Как же толкуют законы?
Прежде всего, надо иметь официальный текст закона. Убедиться, что это закон действующий, не отмененный и имеющий все внесенные позднее поправки. Каждый знак препинания, каждый союз или предлог имеют огромное значение. Вспомните исторический анекдот о царском указе с резолюцией “Казнить нельзя помиловать”. От того, где поставить запятую, коренным образом меняется смысл резолюции.
Имеются два вида толкования в зависимости от их силы и значения: легальное и доктринальное. Слово доктринальное означает “научное”. Но в данном случае не обязательно толкование ученого-юриста. Это может быть любое толкование. Главное — доктринальное толкование не имеет никакого обязательного значения.
Мне часто приходилось после занятий по трудовому праву на предприятиях отвечать на вопросы слушателей о действиях или разъяснениях начальников разного рода. Давая ответ, я всегда предупреждал, что это — мое мнение, ни для кого не обязательное, и просил не ссылаться на меня, чтобы не услышать весьма нелестных слов в мой адрес, ибо у начальника цеха толкование профессора может вызвать только отрицательные эмоции, высказанные не всегда в печатных выражениях. Для начальника цеха или мастера мнение бухгалтера цеха имеет гораздо больший вес и значение, чем мнение профессора права.
Я всегда советовал слушателям, когда они сомневаются в указаниях начальника, требовать показать текст закона или по крайней мере назвать орган, издавший нормативный акт, и дату его издания. Слишком часто мне приходилось сталкиваться с мнениями, которые нельзя было назвать иначе, чем суевериями и которые не имели никакого основания в законодательстве.
Легальное, то есть законное (от латинского — lex, legis) толкование есть толкование государственных органов, законодательных, исполнительных или судебных. Оно имеет разновидности, но я не собираюсь в популярной книжке вдаваться в тонкости. Достаточно сказать об аутентичном (подлинном) толковании как разновидности легального. Это толкование того органа, который издал закон. Легальное толкование имеет ту же сил) что и акты этого органа.
Если обстоятельства вынудили вас попытаться узнать, что гласит закон по интересующему вас вопросу, советую обратиться к юрист), но не ко всякому, а специалисту по данному вопросу. Универсальных специалистов не существует. В юридических консультациях дежурные адвокаты дают консультации по всем вопросам, но не всегда их ответы достаточно надежны. Например, дежурит специалист по решению дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, а вопрос ему задают по тонкостям наследственного права.
Не поймите, что доктринальное толкование вообще не имеет никакого значения. Комментарии к кодексам составляют ученые-юристы, специалисты данной отрасли права, и их мнения по отдельным вопросам воспринимаются практиками как закон.
Кроме того, при высших юридических органах существуют консультативные советы, в которые входят известные ученые, оказывающие большое влияние на толкования этими органами нормативных актов.
Толкование нормативных актов прежде всего различается по объему: буквальное, расширительное и ограничительное.
В большинстве случаев закон толкуется буквально, то есть в соответствии с буквой закона. Но недаром существует выражение «толковать закон не только согласно букве, но и духу закона». А это выражение означает, что можно и следует расширять или сужать сферу действия закона в зависимости от многих обстоятельств, в частности, от той цели, которую хотел достичь законодатель изданием закона.
Это особенно относится к гражданскому процессуальному праву. В уголовном процессе рассматриваются только проблемы одной отрасли права — права уголовного. В гражданском процессе рассматриваются проблемы гражданского права, семейного права, трудового права и т.д. Гражданский процесс не допускает отказа в рассмотрении спора и вынесении отрицательного решения по нему на том основании, что данная отрасль права не регулирует правоотношения, которые возникли и привели к конкретному спору.
Статья 10 Гражданского процессуального кодекса РФ гласит:
В случае отсутствия закона, регулирующего данное спорное отношение, суд применяет закон, регулирующий сходные отношения, а при отсутствии такого закона, суд исходит из общих начал и смысла советского законодательства.
Когда права и обязанности сторон определяются по закону, регулирующему сходные отношения, это называется аналогия закона, когда дело решается, исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства, это называется аналогия права. Так же решает этот вопрос и новый Гражданский кодекс в статье 6. Только кроме общих начал и смысла гражданского законодательства он добавляет и требования добросовестности, разумности и справедливости,
В уголовном праве с древних пор существует принцип: nullum crimen, nulla poena sine lege, буквально — никакого преступления, никакого наказания без закона. Этот принцип нарушался еще во времена средневековья, когда царь приказывал наказать так, “чтобы другим неповадно было”. Не применялся и после Октябрьской революции, когда при полном отсутствии законов судили, “руководствуясь революционным правосознанием”. Некоторые ученые-юристы того времени вообще выступали против создания уголовных кодексов, считая их “буржуазными прейскурантами” цен на преступления и наказания.
В действующем Кодексе законов о труде имеется статья 26 о переводах на другую работу в случаях “производственной необходимости”. Несмотря на то, что в самой статье подчеркивается, что такой перевод допускается для предотвращения или ликвидации стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи государственного или общественного имущества “и в других исключительных случаях”, администрация всюду стремилась расширить применение этой статьи, особенно в конце месяца, когда “горел” план.
Содержание этой статьи предусматривает использование работников любой специальности на любой работе. Действительно, если предприятие во время наводнения заливает водой и надо таскать мешки с песком, инженер может таскать мешки с песком, и отказ от такой работы рассматривался как нарушение трудовой дисциплины. Но на одном московском телевизионном заводе я столкнулся со ставшей обычной практикой, когда инженеров, управленческих работников, ссылаясь на производственную необходимость, использовали как грузчиков для подтаскивания телевизионных корпусов к местам сборки телевизоров. Хотя отсутствие корпусов угрожало простоем, который упоминался в статье как основание ее применения, это не было исключительным случаем.
Конечно, при наводнении, когда необходимо вступать в холодную воду нельзя использовать ревматиков, а таскать мешки с песком нельзя поручать сердечным больным. Верховному суду пришлось дать разъяснение, что нельзя даже в исключительных случаях переводить работников на такую работу которая им противопоказана по состоянию здоровья. Это — ограничительное толкование. Распоряжение администрации управленцам таскать корпуса телевизоров по производственной необходимости — расширительное толкование.
Вы скажете, что это не толкование закона, а просто здравый смысл, но толкование законов и основано на здравом смысле, которого иногда не хватает у администрации.
Проблема толкования законов существует не только в России и других странах романо-германской правовой системы, где право основано на норме, регулирующей тысячи не похожих друг на друга случаев, но и в англо-американской системе, основанной на судебном прецеденте.
Существуют нормы, которые называют “каучуковыми”, то есть растяжимыми. В законы включаются термины, которые могут быть в силу самой их неопределенности, истолкованы различным образом. Например, во всех странах существует принцип свободы договора. Он означает, что действителен не только такой договор, который регулируется законом, имеется в Гражданском кодексе (договор купли-продажи), но и любой другой договор. И все-таки в Англии и США недействительны договоры, противоречащие “нравственности”, а во Франции и Германии — “добрым нравам”.
У нас в новом Гражданском кодексе также есть статья 169, где говорится о недействительности сделки, совершенной с целью, противоречащей основам правопорядка и нравственности. Что такое основы правопорядка, что такое нравственность? Как-то на экзаменах я спросил студента, что такое нравственность. Он довольно долго думал и потом произнес: “Нравственность — понятие растяжимое”. Это на самом деле, к сожалению, так. Например, возможно, из-за того, что я — старик и достаточно консервативен, некоторые фильмы, спектакли, в которых артисты выступают совершенно голыми, я считаю безнравственными, но раз они существуют, значит, другие их считают нравственными.
Но если это так, то не истинна ли русская народная мудрость — закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло? В некоторой степени это так и есть. В судебном процессе, когда речь идет об истолковании закона, а не о доказывании фактов, побеждает тот юрист, который докажет суду, что его толкование есть единственно правильное.
Известный писатель Уилки Коллинз в романе “Женщина в белом” писал: “В том-то и состоит красота юриспруденции, что она может оспаривать любое заявление любого человека, при каких бы обстоятельствах и в какой бы форме оно ни было сделано”. Автор пишет с иронией, но я склонен в этом действительно видеть красоту юриспруденции. Известный ленинградский адвокат Киселев произносил такие судебные речи, которые читаются с большим интересом, чем детективные романы. В США выдающиеся юристы получают такие огромные деньги, которые не идут ни в какое сравнение с оплатой любых других профессий. Хотя там, как и у нас, говорят о равенстве всех перед законом, богатый не равен бедному. Богатый может нанять такого юриста, который никогда не проигрывает дела, а бедному остается воспользоваться услугами адвоката, назначенного судом. И об этом говорит русская поговорка: “С сильным не борись, с богатым не судись”.
Попробуйте решить некоторые юридические задачи из судебной практики, пытаясь самостоятельно истолковать законы. Потом вы сможете сравнить свои решения с решениями Верховного суда.
Задача 1. Гражданин К. был болен шизофренией и очень от этой болезни страдал. Хотел покончить жизнь самоубийством, но не хватало мужества. О том, что у него было такое желание, свидетельствует собственноручная записка. Тогда он попросил некого Б. застрелить его из имевшегося у К. ружья. Они выпили водки и пошли в лес. Там Б. двумя выстрелами убил К. То, что К. был убит по собственному желанию, следствие установило точно. После убийства Б. взял себе ружье К. и имевшиеся при нем деньги.
Б. был осужден за убийство, но возник спор, виновен ли он в убийстве из корыстных побуждений, что является отягчающим его вину обстоятельством и, следовательно, усиливает наказание, или имеют место два преступления: простое умышленное убийство и кража, то есть тайное присвоение чужого имущества? Наказание при этом не будет превышать наказания за простое убийство.
Задача 2. В соответствии с главой 3 Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ), трактующей об участниках процесса, их правах и обязанностях, среди участников уголовного процесса числится потерпевший. В соответствии со статьей 53 потерпевший и его представитель имеют право участвовать в судебном разбирательстве. Но в главе 24, где речь идет о судебных прениях, в статье 295 говорится: “После окончания судебного следствия суд переходит к выслушиванию судебных прений. Судебные прения состоят из речей обвинителей, а также гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей, защитников и подсудимого, если защитник в судебном заседании не участвует”. Слово “потерпевший” в законе отсутствует. Толкуя закон буквально, суд не допускал потерпевшего к участию в судебных прениях. Когда потерпевшие требовали допуска их к судебным прениям, судьи предлагали им подать исковое заявление и стать гражданским истцом. Однако, в соответствии со ст. 29 УПК гражданский иск может быть предъявлен на любой стадии процесса, но до начала судебного следствия.
Как бы вы истолковали эту статью? Должен ли суд допустить потерпевшего к участию в судебных прениях? На каком основании?
Следующая глава >
Похожие главы из других книг:
6. Законы Ману
Социально-политические идеи брахманизма отражены в многочисленных законоведческих и политических трактатах Наиболее авторитетным среди них был трактат «Манавадхармашастра» («Наставления Ману о дхарме» — составлен в период II в. до н. э. — II в. н э.), или
Кодексы и федеральные законы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 7 февраля 2011 г.).2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 2) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ (ред. от 7 февраля 2011 г.).3. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 3) от 26
101. Конституционные законы 1875 г
После падения Парижской коммуны власть перешла к силам реакции. Законом 31 августа 1871 г. Национальное собрание присвоило себе учредительные функции. Все основные министерства находились в руках противников республики. Сам термин
§ 17. Законы XII таблиц
Начало республиканского периода ознаменовалось событием, для всего дальнейшего римского праворазвития чрезвычайно важным, — именно, составлением и изданием кодекса, известного под названием законов XII таблиц (Leges XII tabularum). Согласно показаниям
3.1. Излишне издавать законы, если эти законы, будучи изданными, не будут проводиться в жизнь
Всё изложенное в разделе 2 относится ко всем без исключения юридическим системам, которые знала история и которые знает современность.
Но поскольку