Договор в пользу третьих лиц в континентальном праве

В законодательстве ряда государств в тех случаях, когда воля сторон в сделке вообще не была выражена, применяется принцип закона места совершения контракта. Однако в условиях развития современных технических средств связи применение этого принципа вызывает большие затруднения, поскольку в области международной торговли значительная часть сделок заключается путем переписки, то есть в форме сделок между «отсутствующими». Местом заключения договора при этом считается тот пункт, где произошло последнее действие, необходимое для того, чтобы признать сделку совершенной.
Вопрос о том, где именно произошло последнее действие, решается в различных странах неодинаково. Например, по праву Великобритании, США, Японии сделка считается совершенной в момент и в месте, откуда отправлен акцепт (так называемая теория «почтового ящика»), то есть согласие на полученную оферту, а по праву большинства других стран, в том числе и России, сделка считается совершенной в момент и в месте получения акцепта оферентом.
В силу представительства одно лицо – представитель – на основании предоставленных ему полномочий совершает от имени другого лица представляемого – юридически значимые действия в отношении третьих лиц, порождающие правовые последствия непосредственно для представляемого. Посредник обычно действует от своего имени.
Представительство может основываться на договоре (поручения, трудовом, агентском), быть внедоговорным (в силу закона, административного акта или решения суда). Наряду с общегражданским в странах с дуалистической системой частного права различают торговое представительство. В настоящее время наиболее широко применяется торговое представительство и посредничество. К числу торговых представителей и посредников относятся служащие торговых предприятий (продавцы, кладовщики, прокуристы, коммивояжеры) и торговые агенты, т. е. самостоятельные коммерсанты, профессионально занимающиеся представительской деятельностью: торговые агенты с исключительными правами, агенты-делькредере и агенты-консигнанты.
Представительские функции выполняют также комиссионеры, оптовые и розничные торговцы и посредники. Посредничество – это деятельность по отысканию контрагентов каких-либо сделок, налаживанию между ними юридических контактов и подготовке их соглашений. В различных странах посредников называют торговыми коммерсантами, куртье, факторами, дилерами, маклерами или брокерами. Предпосылки возникновения представительства и посредничества как самостоятельного правового института появляются одновременно с формированием развитого товарного производства. К этим предпосылкам относятся: концентрация производства, делающая необходимым обособление функций, связанных с обращением капитала, и создающая экономическую возможность для широкого использования услуг представителей; обострение проблемы реализации товарной продукции и освоения новых рынков; необходимость постоянного снижения издержек обращения и ускорения оборота капитала, создания благоприятных условий для присвоения предпринимателями большей прибавочной стоимости и, следовательно, большей прибыли.
Одним из наиболее распространенных оснований возникновения представительских обязательств является договор поручения, а в странах общего права агентский договор. Договор поручения – это соглашение, по которому одна сторона (поверенный) совершает от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные действия – юридические, а иногда и фактические. Договор поручения является двусторонним, консен-суальным и возмездным (либо иногда безвозмездным). Договор заключается в устной либо письменной (простой или нотариальной) форме. По договору поверенный обязан выполнять поручение лично, сообщать доверителю необходимые сведения и представлять отчет. Со своей стороны, доверитель обязан выдать поверенному аванс, возместить понесенные им расходы и уплатить обусловленное вознаграждение.
Широко применяемый в Англии, США и других странах общего права агентский договор это соглашение, в соответствии с которым одно лицо (агент) совершает юридические действия за счет и в интересах другого лица (принципала). Это двусторонний, кон-сенсуальный и, как правило, возмездный договор. В качестве агентов (физических или юридических лиц) выступают аукционисты, факторы, брокеры, агенты по продаже недвижимости или солиситоры.
Аукционист является агентом по продаже имущества на публичном аукционе. Фактор – это агент, которому передаются товары с целью их продажи. В качестве брокера выступает агент, используемый для ведения переговоров между сторонами о заключении договора. Услуги агента по продаже недвижимости используются для подыскания покупателя собственности. Солиситор – это агент, имеющий подразумеваемое полномочие получать повестки и выступать в суде от имени своего клиента . Анализ отношений представительства по агентскому договору свидетельствует о том, что англо-американское право исходит прежде всего из интересов крупных собственников. Общим правилом является преимущественная защита интересов принципала, которым обычно является крупная организация. Исключение из этого общего правила делается только тогда, когда в качестве агента выступают такие организации, как банки.
Законодательство и обширная судебная практика стран общего права детально регламентируют отношения между принципалом и агентом, принципалом и третьими лицами, а также между агентом и третьими лицами. Наибольшее значение придается ответственности принципала перед третьими лицами за правонарушения, совершаемые агентом, и ответственности агента по договорам, заключенным без полномочий. Если агент превышает свои полномочия при заключении сделки за счет принципала, то он несет ответственность перед третьим лицом, если принципал не одобрит совершенные без полномочий действия агента”.
Как и по вопросам страхования, расчетных и кредитных отношений, по представительству существует обширная литература. В частности, всесторонней характеристике правового статуса и деятельности агентов-посредников посвящена капитальная работа испанского автора Х.Р. Кано Рико3. В книге исследуется законодательство и практика по вопросам представительства Испании, Франции, ФРГ, Великобритании, Италии, Бельгии, США, Канады и ряда стран Латинской Америки.
В праве стран континентальной Европы законодательством и доктриной различаются следующие виды договоров.
1.Критерий равномерности распределения прав и обязанностей между сторонами положен в основу деления договоров на синаллагматическиеи односторонние. Синаллагматическим, то есть двусторонним, является такой договор, стороны которого несут друг перед другом определенные обязанности и имеют соответствующие этим обязанностям права (ст. 1102 ФГК; гл. II ГГУ; ст. 261 книги 6 ГКН), не принимается во внимание количество участников соглашения, а только характер распределения прав и обязанностей. Например, два лица, покупающие в общую собственность какой-то объект, имеют права и обязанности покупателя — стороны по договору купли-продажи: обязанность заплатить покупную цену и получить объект в собственность.
В одностороннем договоре, как указано, например, в ст. 1103 ФГК, одно или несколько лиц обязываются перед другим лицом или перед несколькими другими лицами без возникновения
обязанности со стороны этих последних лиц, то есть на одной стороне договора — только обязанности, на другой стороне — только права требования. К числу синаллагматических договоров относят договоры купли-продажи, подряда, имущественного найма. Примером одностороннего договора может служить договор займа.
2.Деление договоров на договоры консенсуальные и реальные осуществляется в зависимости от момента возникновения у сторон прав и обязанностей. Консенсуальным называется договор, по которому права и обязанности сторон возникают в момент достижения соглашения в требуемой законом форме. В реальном договоре права и обязанности возникают в момент передачи вещи, являющейся предметом договора.
К числу реальных договоров относят договоры займа или ссуды, ручного залога, хранения.
3.Критерий наличия обмена эквивалентными ценностями положен в основу деления договоров на договоры возмездные и безвозмездные. В торговом обороте возмездность договоров презюмируется. Часто, если способ исчисления цены стал неприменимым и если ничего не было сказано о цене, суды обязывают получившую имущество или иное благо сторону заплатить рыночную или разумную цену.
По безвозмездному договору сторона предоставляет другой стороне какую-либо ценность, выгоду без получения взамен эквивалента.
4.Среди возмездных договоров выделяют меновые и рисковые (алеаторные). Критерием классификации договора как менового является возможность на момент заключения договора количественного исчисления размеров обязательства или права требования, которые будут существовать к моменту его исполнения, то есть стороны, заключая договор, могут оценить ту выгоду, которую они смогут получить, если договор будет исполнен. По условиям менового договора размен взаимных предоставлений сторон не зависит от какого-либо неизвестного события.
По условиям алеаторного договора в момент его заключения невозможно точно исчислить выгоды, возможные убытки в случае исполнения договора, поскольку согласно условиям договора они зависят от неизвестного события. Алеаторными являются договоры страхования, купли-продажи дома на условиях пожизненного содержания продавца, а также различные договоры, связанные с азартными играми и пари.
5.В зависимости от предусмотренной договором длительности исполнения доктрина различает договоры с единовременным и длящимся исполнением. К договорам с единовременным исполнением – исполнение которых осуществляется одномоментно или в течение краткого промежутка времени. Договоры с длящимся исполнением предусматривают их исполнение в течение более или менее длительного периода времени. К таким договорам относят договоры имущественного найма, аренды, купли-продажи на условиях пожизненного содержания и т.п. На договоры с длящимся исполнением могут оказывать влияние факторы экономического и социального характера, которые существенным образом могут повлиять на права и обязанности сторон.
6. Договоры присоединениявозникли в условиях монополизации рынка сбыта или услуг, а также в связи с появившимися специфическими видами деятельности. Одна сторона, занимающая доминирующее экономическое положение либо часто являющаяся единственным поставщиком соответствующего специфического продукта (электроэнергия, газ, транспортные услуги, предоставляемые железнодорожными, водными или воздушными компаниями), предлагает всем остальным участникам гражданского и торгового оборота без обсуждения принять единообразные условия, то есть присоединиться к договору. При этом считается, что сторона присоединяется к единообразным договорам добровольно, а то обстоятельство, что она не имеет возможности другого выбора, не принимается во внимание. Договоры присоединения довольно широко распространены в современном обществе. В таком порядке заключаются договоры купли-продажи в универсамах при продаже товаров по твердым ценам, перевозки различными видами транспорта по утвержденным компаниями тарифам, страхования и т.п.
7.Типовые договоры отличаются от договоров присоединения тем, что условия типового договора разрабатываются лицом, не имеющим непосредственного отношения к договору. Типовые договоры могут разрабатываться органами государства и становятся обязательными для применения в силу императивной нормы права либо вышестоящими органами организации, участником которой является одна из сторон будущего договора. Такими организациями могут быть объединения предпринимателей, например союзы по оптовой торговле зерном,
определяющие ценовую политику на очередной закупочный сезон. Такие типовые условия становятся обязательными для одной стороны в силу ее отношений с разработавшей типовой договор организацией.
8.Управляемые договорыдоктриной выделяются в отдельную группу договоров, чтобы подчеркнуть то значительное вмешательство государства в управление экономикой, которое оно приобрело в XX веке, особенно в периоды мировых войн и послевоенных кризисов. Государство издает большое число норм императивного характера, направленных на регулирование отдельных договорных отношений: операций с ценными бумагами, перевозок железнодорожным транспортом, договоров найма труда и торгово-производственных помещений и т.п.
9. Договоры индивидуальные и коллективные отличает друг от друга круг лиц, на который распространяется действие такого договора. Индивидуальный договор действует в отношении лиц, его заключивших. Коллективные договоры, получившие распространение в урегулировании трудовых правоотношений, заключаются двумя или более сторонами, но действуют в отношении совокупности других лиц (работников предприятия).
10.Предварительные договоры: стороны принимают взаимные обязательства и в дальнейшем вступят в договор, например купли-продажи, подряда, займа и т.д.
11.Договоры главные и придаточные выделяются доктриной в самостоятельную группу договоров, исходя из критериявозможности самостоятельного существованиятакого договора независимо от других правоотношений. К главным договорам относится большинство договоров (наем, купля-продажа, подряд и др.). Придаточные договоры — это те договоры, возникновение и существование которых предполагает наличие другого договора, с которым такой придаточный договор юридически связан. К придаточным договорам доктрина относит договор поручительства, залога.
12.Общее правило состоит в том, что лицо заключает договор прежде всего для самого себя, своих наследников и правопреемников. Однако стороны могут заключить договор в пользу третьего лица, включив в договор специальное условие, что исполнение может быть потребовано и принято третьим лицом. Правом стран континентальной Европы признается данный вид договора (ст. 1121 ФГК; § 328 ГГУ; ст. 253 ГКН).
Право Англии исходит из того, что договор в пользу третьего лица не имеет правового основания в силу старой доктрины «договорной связи» (privity of contract), согласно которой договор может служить источником взаимных прав и обязанностей только для его участников. В свою очередь, право США признает договоры в пользу третьих лиц.
Содержание договора. Классификация условий.
Условия, по поводу которых стороны договорились, называют содержанием договора. Однако договор обязывает к соблюдению не только гражданского законодательства, но инормативных актов других отраслей права и обычаев.
Например, исполнение договора строительного подряда требует от подрядчика соблюдения множества норм и правил, установленных законодательством о градостроительстве, охране окружающей среды и т.д.
Как указано в ст. 1135 ФГК, соглашения обязывают не только к тому, что в них выражено, но и ко всем последствиям, которые справедливость, обычай или закон связывают с этим обязательством в соответствии с его природой.
В ходе реформы обязательственного права 2002 года в Германии расширилось понимание содержания обязательства вообще и договорного в частности. Договор может обязывать принимать во внимание права, защищаемые законом, и иные интересы другой стороны. В соответствии с предписаниями ГКН стороны по договору обязаны не только выполнять то, что предписывает обязательство, но и руководствоваться при этом критерием разумности и справедливости.
Основу договора составляют его условия. В законодательстве изучаемых стран отсутствует какая-либо классификация договорных обязательств. В правовой доктрине и судебной практике стран континентальной Европы принято делить все условия договора на три группы:
а) основные (essentialia) — иногда их называют существенными условиями — это те условия, без которых не может существовать договор, например условия о вещи в договоре имущественного найма или купли-продажи, сумме займа по договору денежного займа и т.п.
Недостижение соглашения по основному, или существенному, условию означает, что между сторонами договора нет. Стороны могут договориться о том, что любое условие, которое для договоров такого типа не является основным, для данного договора будет помимо прочих основных условий являться также существенным, например цвет ткани, содержание определенного элемента в составе вещества. Основные условия представляют особую важность для договора. Нарушение основного, или существенного, условия может повлечь за собой предъявление требования о расторжении договора;
б) обыкновенные (naturalia) — условия, которые соответствуют диспозитивным нормам закона. Обыкновенные условия могут быть указаны в договоре, но могут быть сторонами опущены, в случае их отсутствия пробел восполняется диспозитивными нормами закона либо нормами обычного права. Нарушение обыкновенных условий, как показывает практика, не затрагивает существа договора, и предъявление иска о возмещении убытков наряду с исполнением договора бывает достаточным;
в) случайные (accidentalia) — условия, которые по своей юридической природе не могут быть отнесены к основным, поскольку без таких условий возможно юридическое существование договора, они не повторяют и не видоизменяют модус поведения стороны, установленный диспозитивной нормой закона, этим условиям сторонами не придается такого значения, как основным условиям, а привносятся они в договор только по данному случаю, для данного договора. Например, указание в договоре, что долг должен быть возращен наличными банкнотами достоинством по 100 единиц.
В праве Англии и США судебной практикой была выработана иная квалификация договорных условий.
Правом предоставляются различные средства правовой защиты на случай нарушения договорных условий: иск о расторжении договора со взысканием причиненных нарушением убытков и иск о взыскании только убытков.
В зависимости от содержания условий: имеет ли условие принципиальное значение для договора, какова его важность для юридического существования договора — и средств правовой защиты, предоставляемых правом в случае нарушения, все условия договора делятся на существенные условия (condition) и простые условия (warranty).
Существенное условие относится к сущности договора, его основе, и нарушение такого условия дает основание кредитору считать себя свободным от договора и предъявить иск о расторжении договора с взысканием убытков.
Простое условие — это условие договора, которое не является существенным, а его нарушение дает кредитору право на предъявление иска только о возмещении убытков, а не о расторжении договора.
Вопрос о том, какое из условий договора является простым, а какое — существенным, решается двояко.
Договорные условия могут признаваться существенными в силу нормы права, закрепленной либо законом (например, ст. 14 Закона о купле-продаже товаров 1979 года устанавливает, что существенным условием договора купли-продажи продаваемых предпринимателем товаров является их пригодность по качеству для торговли), либо прецедентом (например, в деле Taylor v. Caldwell1863 года судом было принято решение, что существенным условием договора является то, что предмет договора аренды должен существовать и быть в состоянии, пригодном для выполнения цели договора, в момент, когда договор подлежит исполнению).
Договорное условие может являться существенным в силу специальной договоренности сторон придать какому-то условию столь большое значение. Не имеет юридического значения применяемая сторонами в договоре терминология. Стороны могут простое условие обозначить словом condition и наоборот.
Является ли условие в договоре существенным, нарушение которого может дать право считать договор расторгнутым, или же простым условием, нарушение которого может дать право на предъявление иска о возмещении убытков, но не право отказаться от договора, зависит в каждом отдельном случае от толкования договора.
Судебная практика по вопросу квалификации договорного условия в качестве существенного или простого практически необозрима.
Более того, если существование договора поставлено в зависимость от какого-то существенного условия, то кредитор может отказаться от этого условия и по своему усмотрению рассматривать нарушение такого существенного условия как нарушение простого условия, а не как основание считать договор расторгнутым.
Условия могут быть простыми также в силу закона. Так, например, ст. 10 Закона о купле-продаже товаров 1979 года устанавливает, что оговорка о сроке платежа, если иное не вытекает из условий договора, не считается относящейся к существу договора купли-продажи, то есть является простым условием. Как правило, в договорах делаются специальные оговорки относительно существенных условий, а все остальные условия являются простыми.
В зависимости от способа выражения согласия сторон с тем или иным условием все условия договора делятся на прямо выраженные и подразумеваемые.
Та часть договора, независимо от его формы, которая положительно выражена в волеизъявлении, называется прямо выраженными(express) условиями договора. В английском праве, так же как и в праве стран континентальной Европы, договор обязывает к соблюдению не только прямо выраженных условий, но и всех правовых предписаний, установленных для всех договоров вообще и для данного типа договоров в частности. Английскому праву не известно деление норм на нормы императивные и диспозитивные, как это имеет место в правовых системах континентальной Европы. Все нормы права подлежат неукоснительному соблюдению. Однако невозможно ожидать от участников гражданского и торгового оборота, что все необходимые для выполнения договора условия будут включены в договор. Судебной практикой была выработана концепция так называемых подразумеваемых условий договора.
Подразумеваемые (implied) условия договора — это те, которые подразумеваются в силу нормы права и включаются в договор в качестве дополнительных к прямо выраженным условиям, проистекающим из действительного намерения сторон.
Подразумеваемыми могут быть как простые, так и существенные условия. Например, ст. 10 Закона о купле-продаже товаров 1979 года устанавливает, что в договоре купли-продажи содержится подразумеваемое существенное условие в отношении продавца, что он имеет право продать товар, а ст. 12 этого же Закона указывает, что в договоре купли-продажи также содержится подразумеваемое простое условие, что товар свободен от какого-либо взыскания или обременения.
Правом США были восприняты концепции английского права о понятии и видах договорных условий.
В современном гражданском и торговом обороте получили широкое распространение типовые условия (такие условия называют еще стандартными, или общими, условиями) договоров. Под типовыми условиями договоров понимают заранее сформулированные условия, предназначенные для заключения договоров в сфере массовых продаж и массового оказания услуг.
Типовые условия договора приводят к стандартизации договоров, сокращают время проведения переговоров и соответствующие расходы, облегчают предпринимателю ведение дел и финансовые расчеты. Вместе с тем применение типовых условий договоров приводит к ограничению свободы договора при экономическом неравенстве сторон или монополизации рынка, позволяет предпринимателю возложить на другую сторону правовые риски, связанные с выполнением договора.
16. Понятие, виды и значение существенных условий договора
В соответствии с абз.1 п.1 ст.432 ГК договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. При этом согласно п.1 ст.433 ГК моментом заключения признается момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.
Date: 2016-02-19; view: 1256; Нарушение авторских прав