Дарение в пользу третьего лица
можно ли оформить договор дарение имущества не на родственника, а на 3е лицо, являющемся постороним человеком, нужно будет ли платить налоги за сделку.
01 Февраля 2020, 10:33, вопрос №2668464
Екатерина, г. Смоленск
Свернуть
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течение 15 минут
Задать вопрос
Ответы юристов (3)
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Здравствуйте!
Собственник вправе подарить свое имущество кому угодно. Если это будет не родственник, то налог (13%) платит этот не родственник. Если вы единственный собственник и дарите имущество, то нотариус не нужен. Если кроме вас доли в имуществе есть еще у кого-то, и вы все дарите это имущество, нотариус не нужен.
Общаться в чате
Бесплатная оценка вашей ситуации
Здравствуйте Екатерина!
В соответствии со ст. 421 ГК РФ стороны (граждане и юридические лица) вправе заключать любые договоры и на любых условиях, не противоречащих действующему законодательству.
Таким образом, Даритель вправе подарить свое имущество кому угодно, в соответствии со ст. 209 ГК РФ, так как права распоряжения, то есть отчуждения принадлежат именно собственнику.
Для дарения нотариальной формы сделки не требуется, за регистрацию прав платится госпошлинв в сумме 2000 руб.
При необходимости готов подготовить для Вас полную консультацию по Вашему вопросу и составить договор дарения, услуга будет уже платной, для этого можете обращаться в чат.
Центр юридической защиты Смоленск, г. Смоленск
Нужно будет платить НДФЛ 13%
Все услуги юристов в Москве
Гарантия лучшей цены – мы договариваемся
с юристами в каждом городе о лучшей цене.
Добрый день, дорогие коллеги.
В настоящее время возросла популярность договоров купли-продажи в пользу третьих лиц. В чем же их привлекательность и в каких ситуациях их можно применить?
Начнем с того, что дадим определение тому, что такое “договор в пользу третьего лица”.
В соответствии со ст. 430 Гражданского кодекса РФ договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу.
Применительно к практической стороне то чаще такие договоры заключают именно в виде договоров купли-продажи недвижимого имущества.
По данному виду договора одна сторона – продавец, предает в собственность третьему лицу некий объект недвижимости или долю в праве собственности на объект недвижимости, а другая сторона (не являющаяся приобретателем продаваемой недвижимости) выплачивает, за счет своих личных средств, продавцу денежные средства за продаваемый объект недвижимости.
Плюсы такого вида договоров:
- избежание перехода недвижимости в совместную собственность супругов;
Пример: мать покупает у постороннего лица в пользу своей дочери квартиру, но т.к. дочь находится в браке, а основные средства на приобретение квартиры дают именно родители, то заключив такой договор квартира перейдет в личную собственность девушки, обходя вопросы совместной собственности супругов.
- возможность продажи долей в коммунальной квартире без согласия сособственников и без использования договора дарения;
Пример: существует большая коммунальная квартира, собственников много и возможно у продавца со многими не складываются отношения или другой вариант, что собственников не найти для получения от них отказа от преимущественного права покупки. Что делать продавцу в такой ситуации?
Рассылка уведомлений сособственникам дело дорогостоящее, да и тем более если среди сособственников будет несовершеннолетний, то такая рассылка толку не даст, вероятность приостановки регистрации Росреестром при не предоставлении отказа несовершеннолетнего от приобретения продаваемых долей очень велика.
Есть еще вариант, можно было бы сделку по купле-продажи долей провести как договор дарения, но тут тоже есть свои минусы, во-первых ваш покупатель попадет на налог в 13% от кадастровой оценки недвижимости – это серьезные деньги, а во-вторых такие договоры заинтересованные лица могут признать мнимой сделкой и тогда точно ничего хорошего из этого не выйдет.
Именно в таких сложных ситуациях на помощь приходит договор купли-продажи в пользу третьего лица.
Продавец договаривается с одним из сособственников, что тот подпишет договор со стороны покупателя, но собственность по такому договору перейдет в пользу ваших реальных приобретателей (третьих лиц). По сути покупатель-сособственник выступит просто номинальным подписантом договора, денег он вам конечно платить не будет, а все будут оплачивать именно третьи лица в пользу которых оформляется недвижимость.
Минусы:
- сложность в составлении (если конечно ваш вид следки не подпадает под обязательную нотариальную форму);
- уход от налогообложения временный ввиду отсутствия на данный момент у налогового инструмента для взыскания налогов по данному виду договоров;
- отсутствие возможности приобретать такие объекты с использованием материнских капиталов, ипотеки и иных государственных программ или кредитных средств;
Сделки, касающиеся покупки и продажи объекта недвижимости в пользу третьего лица (сына, дочери, матери, отца, подруги и т.п.) – не самое распространенное явление на квартирном рынке. Обычно договор купли-продажи подобного типа заключается между родственниками: например, когда родители хотят купить квартиру детям или наоборот.
Отметим, что соглашения о покупке квартир в пользу других лиц могут заключаться еще и в целях отмывания денег, что влечет за собой проблемы с законом. Имейте в виду и то, что применить темные схемы, особенно если вы привлекаете к работе профессионального риелтора, вряд ли получится. А вот так называемые «черные риелторы» запросто могут согласиться на подобное.
Что такое договор купли-продажи квартиры в пользу третьего лица?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте обратимся к статье 430 Гражданского кодекса (ГКРФ). В нем есть четкое определение, объясняющее нам, что договор в пользу третьего лица – это соглашение, в котором участники сделки устанавливают, что одна из сторон обязана исполнить свои обязательства не перед кредитором, а перед третьим лицом. Собственно, это третье лицо вправе требовать от должника исполнения указанных в договоре обязательств в свою пользу.
Как это работает на практике? Покупатель квартиры оплачивает ее стоимость и подписывает необходимые документы, но при этом не приобретает права собственности. Собственником становится указанное покупателем в договоре третье лицо (сын, дочь, мать, отец или кто-то иной). Таким образом, на плечи покупателя ложатся все обязательства по сделке, а будущий собственник только ставит подпись в договоре о том, что получил недвижимость. В итоге право собственности фиксируется за ним.
Причины, по которым заключаются сделки в пользу стороннего лица?
- Например, если у реального покупателя нет денег или времени, чтобы заниматься сделкой, он может сделать это через другого человека. Тот распишется в договоре и заплатит продавцу нужную сумму.
- Договор часто заключается для обхода брачных обязательств, касающихся раздела совместно нажитой собственности супругов. Допустим, некий абстрактный мужчина, будучи женатым, запросто может отдать своим родителям деньги, попросив их купить квартиру по договору в пользу третьего лица. При этом попросив о том, чтобы право собственности было оформлено на него. В этом случае квартира не будет считаться имуществом, совместно нажитым в браке. Следовательно, при разводе не придется делить эту квартиру с супругой.
- Сделка купли-продажи в пользу третьего лица является альтернативой договору дарения. Дети, например, могут приобрести недвижимость для своих родителей, оплатив ее собственными средствами, без использования договоров купли-продажи и дарения.
Как заключать договор при покупке недвижимости в пользу третьего лица?
По формату этот договор схож с договором, который составляется при обычной сделке купли-продажи между двумя физическими лицами. Отличие только в том, что плательщик и будущий собственник – это разные люди. В документе обязательно указываются данные третьего лица. Также для заключения сделки нужно получить согласие будущего собственника и согласие продавца на условия сделки.
Стоит ли использовать такой вариант сделки?
Обратите внимание, что ограниченная сфера применения договора о передаче-принятии имущества в пользу третьего лица делает его трудным для восприятия. В частности, из-за отсутствия правовых инструментов для взыскания налогов и недостатка судебной практики по такому виду договоров. Во избежании рисков лучше осуществить сделку по стандартному договору купли-продажи, а затем оформить договор дарения родственнику. Так будет и проще, и надежнее.
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Рассматриваемый институт установлен в защиту участников гражданских правоотношений. В большинстве случаев — заинтересованных лиц, на интересы которых может повлиять дарение, реже — самих дарителей (например, согласие родителей/попечителей на сделку несовершеннолетних дарителей в возрасте от 14 до 17 лет включительно, а также лиц с ограниченной дееспособностью). При отсутствии письменного согласия в некоторых случаях договор дарения может быть оспорен третьими лицами в суде.
- Отказ дать согласие на дарение либо уклонение от его предоставления может стать предметом обжалования в суде. Позитивная практика существует, например, в делах о дарении путем перевода долга, когда кредитор безосновательно утверждал, что личность должника имеет для него решающее значение.
- В ГК РФ (Гражданский кодекс Российской Федерации) оговорен частный случай, когда получение разрешения обусловлено тем, что дарителю не принадлежит право собственности на подарок (ч. 1 ст. 576).
Важно
Особенность дарения в том, что при безвозмездной передаче доли в общей собственности постороннему лицу согласие совладельцев не требуется. Если же такая доля продается, обменивается или отчуждается на оплатной основе, в силу ст. 250 ГК РФ, позволение необходимо, поскольку за совладельцами признается право приоритетного выкупа.
Приоритетного права на дарение нет и быть не может. Используя названную особенность, мнимым дарением нередко прикрывают возмездное отчуждение доли общей собственности, когда получить разрешение совладельцев не представляется возможным.
Понятие и стороны договора дарения
В соответствии с гл. 32 ГК РФ, дарение представляет собой двустороннее обязательство, для его возникновения требуется участие как минимум двух сторон. Дарение — односторонне обязывающий договор, на стороне дарителя сконцентрированы обязанности, а на стороне одаряемого — только права.
Среди гражданско-правовых сделок дарение примечательно своей безвозмездностью. Другие договора, предполагающие переход права собственности на имущество, возмездны: купля-продажа (гл. 30 ГК РФ), мена (гл. 31 ГК РФ).
Дарение по своей сути близко к завещанию (ст. 1118 ГК РФ). Законодательство разграничивает их по субъектному составу (завещание — одностороння сделка) и моменту перехода права собственности (дарение производится при жизни дарителя, получение наследства — только после смерти наследодателя).
В дарственной необходимо указать конкретный предмет дарения (ст. 572 ГК РФ), иначе она будет ничтожной. По завещанию, наоборот, можно передать все имущество или его идеальную долю: не дом, автомобиль, трактор, а абстрактную 1/3 или 1/10 имущества (ст. 1120 ГК РФ).
Внимание
По договору дарения к выгодоприобретателю переходит именно право собственности. Подарить право пользования невозможно. Такой тип правоотношений регулируется гл. 36 ГК РФ.
Сторонами договора являются даритель и одаряемый. Но это не значит, что в сделке могут принимать участие только два лица. Когда отчуждаемая вещь находится в общей собственности, то дарить ее нужно сообща: если собственность долевая, каждый совладелец выступает дарителем принадлежащей ему части (ст. 246 ГК РФ); если совместная — даритель может быть один, однако он обязан получить согласие остальных совладельцев (ст. 253 ГК РФ).
Множественность возможна на стороне одаряемого — передать имущество можно, например, брату и сестре, супружеской паре.
Любая из сторон договора может действовать через законного представителя или поверенного, уполномоченного доверенностью (ст. 185 ГК РФ). Содержание его правомочностей должно быть четко определено. Например, доверенность на произведение дарения должна содержать указание на подарок и лицо одаряемого. В противном случае она ничтожна.
Форма договора
Требования к форме установлены общими (ст. 158-154) и специальной (ст. 574) статьями ГК РФ. Возможность заключения рассматриваемой сделки в определенной форме не привязана к стоимости подарка (исключение — юридические лица). Она обусловлена типом имущества и выбранной договорной конструкцией.
ГК не предусмотрено дарение в конклюдентной форме (когда сделка считается заключенной через действие/бездействие, свидетельствующее о намерении). Но это возможно — человек молча опускает деньги в церковную урну для пожертвований или передает их нищему просителю.
Согласно ст. 574 ГК РФ, дарение с реальной конструкцией, когда заключение договора сопровождается передачей подарка, может иметь устную форму.
Когда даритель — организация, дарственную следует оформлять письменно при стоимости подарка от 3 тыс. руб.
Дарение недвижимости и земли, согласно ч. 3 ст. 574 ГК РФ, требует госрегистрации. В период от составления договора до выполнения формальностей Росреестром документ считается действительным, но юридических последствий породить не может.
Предмет договора дарения
Эта категория в гражданском праве отображает совокупность действий, определяющих типовую принадлежность и характер заключенной сделки. Бытовое восприятие предмета дарения, которое не противоречит ГК РФ, сводится к формуле «что и сколько».
Предметом дарения может стать широкий спектр разнообразных действий:
- безвозмездный переход в собственность вещи/имущества;
- установление обязательства дарителя перед одаряемым;
- передача имущественного требования к стороннему должнику;
- освобождение от имущественного обязательства перед дарителем;
- освобождение одаряемого от обязательства перед посторонним лицом в форме исполнения дарителем обязательства одаряемого либо перевода на дарителя долга постороннему лицу.
Подарок должен удовлетворять условиям ГК РФ об оборотоспособности (ст. 129).
Важно
Невозможно подарить исключительное право, например, право авторства на литературное произведение (ст. 1265 ГК РФ), право использования разрешения/лицензии и подобное.
Предписания разных глав ГК РФ не имеют приоритета друг перед другом. Поэтому нормы гл. 32 о дарении не распространяются на другие правоотношения. Не могут стать предметом рассматриваемой сделки безвозмездное предоставление прав доверителя (гл. 53), ссудополучателя (гл. 36), хранителя (гл. 47), учредителя доверительного управления (гл. 53).
Трактовка п. 2 ст. 572 ГК РФ приводит к выводу, что условия о предмете дарения относятся к существенным — пока согласие в этом вопросе не достигнуто, договор не заключен.
Если в дарственной вместо указания на конкретный предмет дарения содержится обещание подарить все имущество либо его долю, она ничтожна в силу ст. 572 ГК РФ.
Случаи, в которых для дарения требуется согласие третьих лиц
Во всех случаях, когда дарение затрагивает интересы третьих лиц, оно должно производиться с их разрешения. Это правило установлено с целью обезопасить участников гражданских правоотношений от предумышленного или случайного нарушения их прав со стороны дарителя и выгодоприобретателя. В противном случае имеют место многочисленные иски по оспариванию сделки дарения третьими лицами.
Специфичные правила установлены на случай дарения имущества, принадлежащего унитарным, муниципальным и госпредприятиям. Собственники таких юрлиц закрепляют за ними имущество на праве хозяйственного ведения (суть режима обозначена в ст. 294 ГК РФ) или оперативного управления (ст. 296 ГК РФ). Согласно ч. 1 ст. 576 ГК РФ, произвести дарение указанного имущества можно только с письменного позволения его собственника. Исключение составляют подарки стоимостью до 3 тыс. руб.
К сведению
Озвучивались предложения изъять из ст. 576 ГК РФ упоминание об оперативном управлении как излишнее. Этот режим сводится к возможности владеть и пользоваться. Правомочностей по распоряжению он не предполагает в принципе.
Существуют определенные особенности дарения имущества, пребывающего в общей совместной собственности. Этот режим:
- согласно ст. 244 ГК РФ, не предполагает выделения доли совладельцев;
- касается неделимой вещи или имущественного комплекса;
- в силу ст. 256 и 257 ГК РФ, по умолчанию распространяется на супругов, а также членов фермерского хозяйства.
Согласно ч. 2 ст. 253 ГК РФ, дарение совместного имущества производится с письменного согласия всех совладельцев.
Относительно супругов правило дублируется в ст. 35 СК РФ. Уточнено, что для совершения мужем/женой сделки с недвижимостью позволение должно быть нотариально удостоверено.
Дарение может иметь форму цессии — уступки дарителем (кредитором) в пользу одариваемого права требования. Обычно смена кредитора в обязательстве не нуждается в согласовании с должником. Но, по ч. 2 ст. 388 ГК РФ, оно обязательно, если в силу специфики обязательства личность кредитора имеет решающее значение для должника.
Оценка значимости личности кредитора при возникновении спора оценивается судом. Существует практика по следующим случаям:
- застрахованное лицо не может подарить право требования возмещения, даже если страховой случай уже настал и оформлен;
- банк не вправе уступить право требования к должнику лицу, не обладающему банковской лицензией (п. 51 Постановления ПВС РФ от 28.06.12 №17);
- нельзя дарить требование, происходящее из трудовых правоотношений;
- невозможно подарить льготу.
По общему правилу, оговоренному ст. 313 ГК РФ, должник вправе договориться с посторонним лицом (например, дарителем) об исполнении им обязательства должника перед кредитором. Последний, в свою очередь, обязан принять исполнение, предложенное дарителем. Примечательно, что кредитор не вправе даже выяснять основания, по которым обязательство выполняет другое лицо.
Согласно ст. 313 ГК РФ, невозможна замена должника, если его личность важна для кредитора. Нельзя перепоручить проведение работ и предоставление услуг (например, создание литературного произведения, проведение маркетинговых исследований). Поскольку дарение обычно касается обезличенных имущественных обязательств, возражения кредитора против замены его должника другим лицом (дарителем) редкостны.
Внимание
Дарение в форме перевода долга с одаряемого на дарителя допускается исключительно по согласованию с кредитором. Для кредитора важны личностные характеристики должника и, в первую очередь, его платежеспособность.
Невыполнение условия о получении согласия в вышеперечисленных случаях приводит к единому правовому результату — недействительности дарения.
Пример
Г. повредил машину в ДТП. В связи с этим обратился в страховую компанию с заявлением о наступлении страхового случая. После этого заключил с Т. договор о дарении в форме переуступки права требования к страховщику.
Дарение впоследствии было признано ничтожным по иску страховой компании с таким обоснованием. В договорах страхования выгодоприобретатель установлен законом. Личность выгодоприобретателя (потерпевшего) значима для страховщика. Для замены кредитора в данном случае, согласно ч. 2 ст. 388 ГК РФ, необходимо согласие должника.
Заключение
Договор дарения заключается между двумя сторонами: дарителем и одаряемым.
В некоторых случаях дарение существенно влияет на сторонние долговые или имущественные правоотношения (например, путем изменения их субъектного состава). Чтобы защитить права и интересы тех лиц, которые сторонам дарения не являются, законодатель возложил на дарителя и одаряемого обязательство получить их согласие на заключение договора.
Заинтересованные лица вправе обратится в суд в случае совершения дарения без согласия сторонних лиц, когда оно обязательно, и безосновательного отказа в предоставлении согласия на дарение.
Следствием заключения дарения без получения согласия кредитора является его недействительность.
Консультация юриста
Вопрос
Владею 1/4 квартиры. Собралась подарить свою долю внуку. Думаю, другие собственники будут этому противиться. Нужно ли мне их согласие?
Ответ
Зависит от того, на каких основаниях Вы владеете своей долей. Исходя из размера доли, думается, что собственность Вы приобрели в ходе приватизации. В этом случае сможете свободно ее подарить.
Если же Вы высчитали эту долю абстрактно (например, зная, что купили 1/2 квартиры находясь в браке) ситуация более сложная, потому как с юридической точки зрения Вы не собственник 1/4, а совладелец 1/2. Есть два варианта:
- заручиться согласием мужа и подарить внуку 1/2 квартиры;
- в случае его несогласия разделить общенажитое имущество в судебном порядке (сделать это можно без развода) и подарить 1/4.
Вопрос
Я — пенсионер коммунального предприятия (Крайний Север). Дополнительным соглашением к трудовому договору мой работодатель обязался предоставить мне квартиру после 10 лет выслуги. Этот срок я честно отработал. Сейчас хочу уехать на родину — в Беларусь. Могу ли я с согласия администрации предприятия подарить требование о квартире дочери, чтобы она занималась формальностями и получила жилье?
Ответ
Не сможете. Есть вполне определенная практика Верховного суда Российской Федерации со следующей мотивацией. Трудовые отношения базируются на личности кредитора. Переуступка требования недопустима в силу ст. 383 ГК РФ. Дайте дочери доверенность на исполнение формальностей и получение квартиры от Вашего имени. Впоследствии сможете ее подарить или завещать.
У вас остались вопросы?
3 важные причины воспользоваться помощью юриста прямо сейчас
Быстро
Оперативный ответ на все ваши вопросы!
Качественно
Ваша проблема не останется без внимания!
Достоверно
С вами общаются практикующие юристы!
Задайте вопрос юристу онлайн!
Схема нашей работы
Вопрос
Вы задаете вопросы дежурному юристу.
Юрист
Юрист анализирует ваш вопрос.
Связь
Юрист связывается с вами.
Вопрос
Вы задаете вопросы дежурному юристу.
Юрист
Юрист анализирует ваш вопрос.
Связь
Юрист связывается с вами.
Наши преимущества
Вы быстро получите ответ на свой вопрос
Количество консультаций за сегодня
Количество консультаций всего
Задайте свой вопрос юристу!